日韩精品高清自在线,国产女人18毛片水真多1,欧美成人区,国产毛片片精品天天看视频,a毛片在线免费观看,午夜国产理论,国产成人一区免费观看,91网址在线播放
网站首页
教育杂志
CSSCI期刊 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊 知网收录期刊 维普收录期刊 万方收录期刊 SCI期刊(美)
医学杂志
CSSCI期刊 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊 知网收录期刊 维普收录期刊 万方收录期刊 SCI期刊(美)
经济杂志
CSSCI期刊 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊 知网收录期刊 维普收录期刊 万方收录期刊 SCI期刊(美)
金融杂志
CSSCI期刊 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊 知网收录期刊 维普收录期刊 万方收录期刊 SCI期刊(美)
管理杂志
CSSCI期刊 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊 知网收录期刊 维普收录期刊 万方收录期刊 SCI期刊(美)
科技杂志
CSSCI期刊 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊 知网收录期刊 维普收录期刊 万方收录期刊 SCI期刊(美)
工业杂志
CSSCI期刊 北大期刊 CSCD期刊 统计源期刊 知网收录期刊 维普收录期刊 万方收录期刊 SCI期刊(美)
SCI杂志
中科院1区 中科院2区 中科院3区 中科院4区
全部期刊
公務員期刊網 精選范文 訴訟法制度范文

訴訟法制度精選(九篇)

前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的訴訟法制度主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。

訴訟法制度

第1篇:訴訟法制度范文

【關鍵詞】民事訴訟;民事訴訟法;公益訴訟;公益訴訟制度

在社會各界的強烈呼吁下,2012年8月31日“關于修改《中華人民共和國民事訴訟法》的決定”經過三審順利通過了。在新《民事訴訟法》第55條規定:“對污染環境、侵害眾多消費者合法權益等損害社會公共利益的行為,法律規定的機關和有關組織可以向人民法院提訟。”這條規定對于公益訴訟而言是中國法制史上一個十分重要的突破,并從此揭開了我國公益訴訟的新篇章。代表了民事訴訟中一個新的生命力和未來發展方向。以下筆者針對公益訴訟及其特點,以及新法在實際生活中的理解和適用等相關問題進行闡述。

一、公益訴訟及其特點

公益訴訟,是指有關國家機關、社會團體和公民個人,對侵犯國家利益、社會公共利益等行為,請求人民法院進行糾正和制裁的訴訟活動,按照提訟的主體公益訴訟可以劃分為檢察機關提起的公益訴訟、其他社會團體和個人提起的公益訴訟,前者稱為民事公訴或行政公訴,后者稱為一般公益訴訟。公益訴訟第相對于普通私益訴訟而言的。我國的新《民事訴訟法》規定的公益訴訟,是指特定公家機關和社會組織,根據法律法規的授權,對環境污染、侵害眾多消費者合法權益等損害社會公共利益的行為提起的訴訟。

由此,我們可以看出公益訴訟的四個特點:一是主體的特殊性,其原告是無直接利害關系的不特定主體并且為的是抽象的公共利益;二是原告的公益性,即為的是不確定多數人的利益,該利益又可以分為擴散性利益(環境污染案件)和集體性利益(侵害消費者團體案件);三是訴訟中國家干預較強,由于此類案件多涉及到公共利益因此國家重視和干預程度有所增加;四是判決效力具有擴張性,在公益訴訟中權利受害人不一定全部參加到訴訟之中,有時需要擴張到裁判以外的當事人。由于我國公益訴訟的實踐太少,很多訴訟程序問題還需要大量的探索完善,所以在此次修改中僅集中解決制約公益訴訟開展的基本問題,若要在立法中建立一套完整的公益訴訟條件還不成熟,其他問題在今后的實踐中繼續完善。

二、公益訴訟的適用范圍

新《民事訴訟法》采用的而非絕對式列舉的方法將兩類目前損害社會利益突出的問題納入公益訴訟范圍:一類是污染環境;另一類是侵害眾多消費者合法權益。并加以“(等其他)損害社會公共利益的行為”這一兜底概述對公益訴訟的范圍予以補充。這種規定將公益訴訟的案件范圍明確化,完整化,增強了在今后的法律實施過程中可操作性和運用性。

但是在審判實踐中,受文義解釋和目的解釋的限制對公益訴訟的案件范圍又有所限制:一方面是只有當環境污染、侵害眾多消費者合法權益的行為是損害公共利益時才可以依此提起公益訴訟,這就意味著如果只是涉及個人利益基于維護個體利益而提起的訴訟則不屬于此范圍之內;另一方面可以提起民事訴訟的案件不僅限于環境污染和侵害眾多消費者利益兩類案件,在條文中規定的“其他社會公共利益”受到侵害的也可以根據實踐的發展逐步包含在公益訴訟的范圍之內。

三、公益訴訟的理解與適用

1、關于公益訴訟的受理條件。確定公益訴訟案件的受理條件,首先要準確把握民事公益訴訟的定位。民事公益訴訟是司法行為,受民事訴訟一般受理條件的限制,既包括積極的條件也包括消極的條件。為了防止當事人濫訴,人民法院審查受理民事公益訴訟時,除審查人是否具備新民事訴訟法第一百一十九條規定的條件外,還應當注意根據新民事訴訟法第一百二十四的規定。除此之外,還要求人提供的狀中提供初步證據證明環境污染或者侵害眾多消費者合法權益等侵權行為及其對社會公共利益的危害性,并說明其訴訟請求的合理性。對不具備條件的,應裁定不予受理。

2、關于公益訴訟的主體。新《民事訴訟法》第55條規定公益訴訟的主體為“法律規定的機關和有關組織”。對于“法律規定的”的限制范圍問題,目前還存在爭議。從現行法律看,目前可以提起民事公益訴訟的機關,僅有《中華人民共和國海洋環境保護法》第92條第二款規定的“依照本法規定行使海洋環境監督管理權的部門”。

3、關于公益訴訟的請求類型。關于公益訴訟的請求可以分為預防性請求和賠償性請求。對于預防性請求原告可以依據《中華人民共和國侵權責任法》第15條的規定,請求責任人承擔停止侵害、排除妨礙、消除危險、恢復原狀、賠償損失等責任;而對于賠償性請求即賠償損失有一定的爭議,但筆者認為原告申請人民法院執行有關生效判決時,人民法院應當要求其提供財政部門指定的收款賬戶。

第2篇:訴訟法制度范文

關鍵字:新刑事訴訟法 證據

新刑事訴訟法在第五章對證據制度進行了專章規定,從第四十八條到第六十三條,共16條。原刑事訴訟法第五章證據部分從第四十二條至四十九條,共8條。新法只保留其中3個條文的內容,對5個條文進行了修改,同時增加了8個條文,第四十九、五十四至五十八、六十二、六十三條。新刑事訴訟法對證據制度的修改幅度由此可見一斑。

新的刑事訴訟法對證據部分做了很多改變,具體表現在1、證據概念變化,原法規定"證明案件真實情況的一切事實,都是證據"。新法規定"可以用于證明案件事實的材料都是證據"。這次修改將原來的"事實是證據"變為"材料是證據",在語言邏輯上更加合理。據此,證據成了反映案件事實的載體,而非案件事實本身。這種載體既可能是物質的,如物證、書證等實物證據,也可能是非物質的,如被害人陳述、證人證言等。修改后的刑事訴訟法用"材料"取代"事實",消除了舊法中的邏輯矛盾,同時也標志著人們對于證據的認識由過去的實質理性轉向形式理性。鑒于人的思維的非至上性,人們對于證據的認識是相對的,我們無法否定證據具有相對真實性的一面。2、法定證據種類的變化,將"鑒定結論"修改為"鑒定意見"。新增"辨認筆錄"、"偵查實驗筆錄"、"電子數據"為法定證據種類。法定證據種類的變化,總結了司法實踐中經驗。新增加的證據種類,雖然原法沒有規定,但是在司法實踐中,我們也一直都在使用,這次修改只是將其明確化。對"鑒定意見"名稱的變化,是針對很多法院在審判案件時,迷信"鑒定結論",對于鑒定結論不加審查或者疏于審查予以運用的情況。這次修改為"鑒定意見",就是要告訴我們的法官,鑒定結果是一種"意見"而非"結論",對其要嚴格按照法定程序審查。3、舉證責任明確化,新法第四十九條規定公訴案件中被告人有罪的舉證責任由人民檢察院承擔,自訴案件中被告人有罪的舉證責任由自訴人承擔。公訴案件舉證責任由檢察院承擔,其實應為刑事訴訟本身應有之意。但在司法實踐中,很多犯罪嫌疑人被刑事追究之后,司法機關卻要嫌疑人提供自己沒有犯罪的證據以自證清白,否則就會被追究刑事責任。面對這樣的現實,舉證責任的明確化有其進步意義。4、證明標準具體化證據確實、充分,是刑訴法規定的證明標準,但是這一證明標準過于抽象。實踐中,尺度掌握不一,造成司法不均衡。6、證人出庭保障機制,證人出庭率低是我國司法實踐中存在的很大的一個問題。為了解決這樣一個司法頑疾,新法不僅規定了所謂的"證人強制出庭"制度,更是制定了相應的保障制度。其一是證人及其近親屬的保護制度,其二是經濟補助和保障制度。這樣的兩項制度其目的是消除證人出庭作證時的后顧之憂。這也無疑是具有進步意義的改進。

新刑事訴訟法的關于證據方面的修改給了我們很多的啟示,證據是司法公正的基石我們當前應努力培養證據意識,提高訴訟自助能力。

在刑事訴訟中,證據意識具有重要的自助功能。案件發生后,被害人要有收集和保管證據的意識,尤其對于自訴案件更是如此。打官司就是打證據,沒有證據,被害人無法提起自訴。即使非屬自訴案件,被害人能夠及時向公安機關報案,但有些證據稍縱即逝,待偵查人員取證時,犯罪現場可能已被破壞,證據可能被毀滅而無法再取得。

對于律師來說,證據意識是一種重要的職業素質。按照刑事訴訟法的規定,律師可以通過會見、閱卷或者取證等方式獲取對犯罪嫌疑人、被告人有利的證據。但近年來的訴訟實踐表明,很多律師因擔心"被偽證"而怠于調查取證。雖然保全了自己,但損害了委托人的合法權益,也破壞了辯護制度。

其次,面對新刑訴的修改,偵查機關應轉變偵查觀念,嚴防非法取證行為。偵查是我國刑事訴訟的重要一環,也是收集證據和查明案件事實的關鍵程序。培養和強化偵查人員的證據意識,有利于保障偵查活動的合法性與正當性。為防止刑訊逼供等非法取證行為的發生,偵查人員要實現以下三個方面的轉變:一是從口供本位向物證本位轉變。也就是說,在實體真實性和程序正當性之間,我們應當承認并重視程序的價值和作用。作為案件事實的探求者,偵查人員首先應當依法辦案、文明辦案,在收集證據時,應當嚴格按照法定程序進行訊問、搜查等,避免有刑訊逼供等違法取證行為。三是從"抓人破案"向"證據定案"轉變。在公安部日前召開的貫徹落實修改后的刑事訴訟法工作部署會上,公安部副部長楊煥寧明確指出,要使廣大民警切實轉變偵查辦案方式,在證據規格和標準上把"破案"與"庭審"的要求結合起來,切實實現偵查辦案由"抓人破案"向"證據定案"的目標轉變。這一提法很有指導性,對于檢察機關辦理自偵案件也是適用的。為此,偵查人員應當轉變工作思路,以證據為本,由過去偵查"抓人破案"轉向用證據去證明犯罪事實上來。

再次,我們應加強證據審查,提升公訴和監督水平。在刑事訴訟中,檢察機關負有公訴和監督雙重職能。作為公訴機關,人民檢察院負有客觀公正指控犯罪的職責。強化證據意識,就是要求人民檢察院在審查時,做到"重證據,重調查研究,不輕信口供",注意審查偵查機關或部門收集的證據是否客觀全面,有無違法取證行為。

另外還需強化證據裁判意識,確保刑事案件質量。刑事訴訟關涉公民人身自由甚至生命的限制或剝奪,為了防止主觀擅斷,確保案件辦理質量,法官應當強化證據裁判意識,努力做到以下三點:一是認定案件事實,必須以證據為根據。證據是證明案件事實的唯一手段,也是正確處理刑事案件的質量保障。現代訴訟徹底將"神判"丟棄,證據裁判原則成了證據規則的"帝王條款",支配所有犯罪事實的認定,但"拍腦袋"斷案、按照長官意志斷案等違反理性的認定事實方式仍然存在。要防止法官恣意擅斷,就要從源頭上嚴把證據關和事實關,做到一切都靠證據說話,沒有證據,就沒有事實,更不能認定被告人有罪。二是認定事實的證據必須是合法有效且經法定程序查證屬實的證據。采取非法手段取得的證據,不僅侵犯了犯罪嫌疑人、被告人的合法權利,也影響對案件事實的準確認定。對此,修改后的刑事訴訟法確立了不得強迫任何人證實自己有罪的原則,并完善了非法證據排除規則,維護了司法的純潔性。此外,修改后的刑事訴訟法還完善了證人、鑒定人出庭作證制度和專家輔助人制度,為證據質證提供了制度保障。三是認定案件事實的證據必須達到法律規定的證明標準。證明標準是檢驗刑事案件質量的試金石,它既是衡量控方是否適當履行其舉證責任的尺度,也是檢驗法官認定案件事實是否達到法律要求的標準。修改后的刑事訴訟法第5條把證明標準解釋為"排除合理懷疑",按照比較權威的解釋,指對于事實的認定,已沒有符合常理的、有根據的懷疑,實際上達到確信的程度。刑事證明是相對的,沒有證據固然不能認定案件事實,但有了證據也不一定就能認定有罪,如若證據不足,不能排除合理懷疑,按照疑罪從無的"鐵則",應當推定被告人無罪。

參考文獻:

[1]《刑事訴訟法修正案(8)》

[2]陳瑞華:《程序性制裁理論》,北京:中國法制出版社。

[3]楊仁壽:《法學方法論》,北京:中國政法大學出版社。

[4]陳光中:《刑事訴訟法教程》,北京:中國政法大學出版社。

[5]樊崇義:《刑事訴訟法學》,北京:中國政法大學出版社。

第3篇:訴訟法制度范文

1989年《行政訴訟法》的制定是我國民主進程的一個重要里程碑。但行政訴訟制度并非源自我國本土文化,而是對西方制度的移植,因此在《行政訴訟法》實施的十多年中,遭遇了比其他法律更為嚴重的問題。這里既有《行政訴訟法》條文之外的制度、文化原因;也有《行政訴訟法》自身規定的不足。隨著我國的入世,《行政訴訟法》規定的欠缺愈加突出,因此,對《行政訴訟法》的修訂已勢在必行。《行政訴訟法》的修改是一龐大工程,需要全方位的研究論證。本文將從《行政訴訟法》修訂的目標、行政訴訟具體制度的完善以及《行政訴訟法》修訂要注意的問題等方面進行探討。

一、《行政訴訟法》的修訂目標

按照什么思路來修訂《行政訴訟法》,直接影響到行政訴訟制度的發展。《行政訴訟法》的修訂目標既不能過于理想,也不能太遷就現實。目標過高,難于實現;目標太低,將失去修訂的意義。我們認為,《行政訴訟法》的修訂至少要實現以下四個目標:

1.解決行政訴訟實踐中存在的問題

現行《行政訴訟法》存在許多問題。如受案范圍方面,不僅受案范圍過窄,而且法律規定不清晰。《行政訴訟法》第2條規定具體行政行為具有可訴性,但究竟何為具體行政行為,沒有界定。雖然最高人民法院在有關的司法解釋中拓展了行政訴訟的受案范圍,但仍有許多模糊地方,如事實行為是否可訴,證明行為是否可訴,純程序性的行為是否可訴等,都不十分清楚。實踐中,由于法律規定的局限,導致大量行政爭議案件無法進入行政訴訟程序,行政訴訟制度的功能得不到充分發揮。再如行政訴訟中的原告資格,審查標準,裁判制度等都有許多不足。另外,現行的行政訴訟僅限于對國家行政的監督,而將其他的公共行政(注:公共行政是指對公共事務的管理。國家行政只是公共行政的基礎部分,此外,在我國還有大量的公共機構承擔公共管理的職能,如國立大學、行政組織、社區組織等。在我國,由于公共行政不發達,人們常把公共行政等同于國家行政,是對公共行政的片面理解。)排除在監督之外,這一范圍的局限也值得人們檢討。

修訂《行政訴訟法》,就是要解決行政訴訟實踐中存在的各種問題。當然,這些問題不僅源于法律規定的不完善,還有許多法律條文之外的原因。但凡是通過立法能解決的,要盡可能在修訂法律條文時解決。

2.實現人權公約的承諾

中國簽署的兩個人權公約——《公民權利和政治權利國際公約》和《經濟、社會、文化權利國際公約》,(注:中國于1997年10月27日簽署《經濟、社會、文化權利國際公約》,于1998年10月5日簽署《公民權利和政治權利國際公約》。)規定締約國應保障個人的生命權、人身自由權、遷徙選擇住所權、自決權、工作權、受教育權等。而我國現行行政訴訟主要限于對人身權和財產權的保護,行政訴訟對其他權利的保護有很大局限。有權利必有救濟,中國保障人權的措施應在司法救濟途徑中體現,凡是法律法規和簽署的國際公約中規定的權利,都屬于行政訴訟的保護范圍。因此,《行政訴訟法》的修訂要盡可能符合人權公約的承諾。

3.滿足入世的要求

《中國入世議定書》中對司法審查制度的承諾與《行政訴訟法》的修訂直接相關。其承諾主要包括以下幾項:第一,受到司法審查的行政行為是指執行涉及WTO事項的法律、法規、有普遍約束力的司法判決和行政決定的全部行政行為;第二,受司法審查的行政行為種類包括進出口許可證、審批和配額的獲得和發放,以及任何在WTO協定范圍內的其他措施;第三,執行知識產權協定和服務貿易總協定的行政行為也屬于司法審查的范圍;第四,審查程序應當包括給予當事人最后上訴至司法機構的機會,即司法最終原則;第五,受到被復審的任何行政行為影響的個人或者企業有權提起上訴;第六,審查機構獨立于行政機關,且成員國可以通過其本國政府直接在WTO爭端解決機構尋求救濟。(注:參見《中國入世議定書》及于安《行政法是中國履行WTO義務的核心法律機制》,載《政法論壇》2002年第1期。)

我國政府承諾的以上六項內容,影響行政訴訟以下幾方面具體制度的修正:第一,受案范圍。我國承諾的受案范圍包括部分具有普遍約束力的行政行為和貿易保護行為等。我國目前司法審查范圍遠遠小于承諾范圍。一些單行法律法規已相應作出擴大司法審查范圍的修改,(注:如《中華人民共和國反補貼條例》第52條規定,對終裁;是否征收反補貼稅的決定以及追溯征收的決定;復審決定不服可以提起復議或訴訟。《中華人民共和國反傾銷條例》第53條規定,對終裁;是否征收反傾銷稅的決定以及追溯征收、退稅、對新出口經營者征稅的決定;復審不服,可提起行政復議或訴訟。《中華人民共和國貨物進出口管理條例》第71條規定,對行政機關發放配額、關稅配額、許可證或自動許可證明的決定;對確定國營貿易企業或指定經營企業資格的決定;或對行政處罰決定不服,可提起復議或訴訟。《中華人民共和國技術進出口管理條例》第53條規定,對國務院外經貿主管部門作出的有關技術進出口的批準、許可、登記或行政處罰決定不服,可提起復議或訴訟。)《行政訴訟法》也應擴大受案范圍。第二,原告資格。中國承諾的原告資格包括受到行政行為影響的個人或企業。我國現行法律關于原告資格的規定是法律上有利害關系,包括行政行為指向的對象,以及通過《若干解釋》列舉了行政行為可能影響相對人權益的幾種情形。此種規定小于承諾的范圍,對此《行政訴訟法》應作出放寬原告資格的修改。第三,審查標準。WTO規則將司法審查稱為“上訴”或“復審”,意味著法院對行政行為的審查不同于民事訴訟的初審[1]。法院在審查時要尊重行政機關的初次判斷,主要是法律審,事實問題的審查針對的是證據事實。我國現行《行政訴訟法》沒有規定審查標準,實踐中法院照搬民事訴訟全面審查標準,既不能實現行政訴訟的功能,又不符合WTO規則。《行政訴訟法》的修改應當根據司法審查作為“上訴”審的性質,并結合我國現實國情規定審查標準。此外,為適應WTO規則的統一要求,一系列配套制度也要相應改革,如審判機關獨立原則就要求改革現行的審判組織,擺脫司法地方化的困境。

4.擴充行政訴訟制度的功能

行政訴訟制度不僅是保障相對人權利的救濟手段,還承擔著維護公法秩序的重要功能。通常情況下,當行政機關的行為侵犯特定相對人的利益時,受影響的相對人可以提起行政訴訟。但在有些情況下,行政機關的行為并不造成對特定相對人利益的損害,而是對一國的公法秩序和公共利益有不利影響。傳統的行政訴訟功能單一性把訴權僅賦予了受影響的特定相對人,使公共利益受損時缺少啟動主體,造成公共利益受損時無從救濟的局面。我國現行行政訴訟制度功能單一不僅表現在公益訴訟、監督訴訟沒有確立,執行訴訟(注:我國目前還沒有建立完整意義上的執行訴訟,對生效行政行為的執行是通過非訴的方式完成的。)也極不健全。因此,有必要將行政訴訟制度的功能從保障公民權利的單一性,擴充至不僅對相對人權利提供救濟,也維護公共利益,保障公法秩序的安定。而且,從法治發達國家的經驗來看,將涉及公共利益納入司法的保護范圍是不可逆轉的世界潮流。修訂《行政訴訟法》,要在可行的基礎上,盡可能地擴充行政訴訟制度的功能。

二、《行政訴訟法》具體制度的完善

在行政訴訟中,有許多方面需要完善與發展。主要有以下幾個方面:

(一)拓展行政訴訟類型

我國現行行政訴訟的類型單一,限于對相對人的救濟。雖有撤銷、變更、履行、確認、賠償訴訟和非訴執行等種類的劃分,但主要是以判決種類為依據,并沒有超出對相對人救濟的范疇。筆者認為,我國行政訴訟類型應以行政訴訟兩大功能為標準,除個人救濟訴訟外,還應增加公法秩序訴訟。

1.個人救濟訴訟

個人救濟訴訟是為個人及其延伸組織合法權益提供救濟的訴訟類型,其根據行政爭議的性質、訴訟標的、法院的審理規則和方式等又可分為以下兩類:

(1)行政行為訴訟。這里僅指對行政行為(注:我國目前對行政行為的認識很不一致,這里的行政行為從狹義理解,僅指行政機關或公法機構單方面作出的影響相對人權利義務的有法律效果的行為。不包括事實行為和抽象行政行為,也不包括行政合同行為。)不服引起的訴訟。其訴訟標的僅僅是單方行政行為,不包括民事權益或行政合同權益。法院在審理這類案件時要嚴格遵循行政訴訟的特殊審理規則,舉證責任一般由被告承擔,且法院的司法權受到較為嚴格的限制。根據訴訟請求的不同,行政行為訴訟可作如下細分:

第一,撤銷之訴。撤銷之訴指原告認為行政行為違法訴請法院撤銷的訴訟。撤銷之訴的標的應限定在直接對相對人權益進行處理的行為,不包括行政裁決等行為。

第二,變更之訴。變更之訴是原告請求法院對行政行為予以變更的訴訟。變更之訴中,法院行使完全的審判權,可以直接改變原行政行為。我國的變更之訴應從顯失公正的行政處罰擴展至一切影響公民人身自由權及重大財產權的行為。

第三,履行之訴。履行之訴是原告請求法院責令行政機關履行法定職責的訴訟。我國履行之訴存在的主要問題是其履行判決的明確程度,是僅要求履行義務還是明確如何履行義務。從保護相對人及節約司法資源考慮,法院應根據行政機關或其他公共機構在具體案件中享有自由裁量權的大小,規定履行的具體要求。

第四,確認之訴。確認之訴是原告請求法院確認行為違法或無效的訴訟。確認之訴僅存在于行政行為無效,或行政行為違法但不可撤銷或撤銷已無意義的情況。

第五,禁止令之訴。禁止令之訴是英國行政法中普通救濟訴訟中的令狀請求之一,主要用來阻止、禁止或停止行政機關某種違法的命令,也可用來阻止行政機關擬將越權的行為[2](P.237)。從保護相對人合法權益的角度考慮,有必要增加禁止令之訴。

(2)非行政行為訴訟

非行政行為訴訟相對于行政行為訴訟而言,其訴訟標的并不在于行政行為,而是行政行為影響的民事權益或其他權益。法院在審理非行政行為訴訟時不必完全拘泥于行政訴訟特殊的審理規則,可部分適用行政訴訟的規則,部分適用民事訴訟的規則。非行政行為訴訟主要存在以下四類:

第一,當事人訴訟。當事人訴訟是日本行政訴訟有的訴訟類型,指關于確認或形成當事人之間法律關系的處分或裁決的訴訟,是以該法律關系的一方當事人作被告以及有關公法上法律關系的訴訟。[3](P.255)日本的當事人訴訟對我國解決行政裁決案件有借鑒意義。我國應增設當事人訴訟,以民事法律關系的另一方當事人為被告,裁決主體作為特殊身份的人參加訴訟。法院既要解決民事爭議,適用民事訴訟程序,也要一并解決裁決行為的合法性問題。

第二,行政合同訴訟。法院在審理行政合同案件時,對行政合同中公權力部分的審查要適用行政訴訟的特殊規則,如行政合同締結程序的合法性,行政機關單方面中止合同的理由等,但合同的履行等方面應適用民事訴訟的程序和規則。

第三,事實行為訴訟。事實行為雖然不直接改變當事人的權利義務,對當事人也不具有法律上的約束力,但事實行為違法也會侵害相對人的合法權益。對事實行為的合法性,也可納入法院的監督范圍。對事實行為,主要適用確認判決。

第四,行政賠償訴訟。行政賠償訴訟的特點是適用對象廣泛,不僅包括行政行為侵權,還包括事實行為侵權。(注:我國《國家賠償法》第3條已規定行政賠償的范圍包括部分事實行為。)行政賠償訴訟作為非行政行為訴訟的一種,在涉及賠償問題時也適用類似民事訴訟的程序。

2.公法秩序訴訟

這類訴訟的功能是保障公法秩序的安定。在我國主要包括以下兩類:

(1)公益訴訟

公益訴訟的增設是維護公共利益和公法秩序的必然要求。考慮到我國公民訴權意識薄弱,公民個人不具有與行政機關抗衡的實力,公益訴訟的啟動主體應由檢察院代表國家提起行政公訴,在檢察院不作為的情形下,可由普通公民提起民眾訴訟。(注:民眾訴訟是日本行政訴訟的類型之一,指以選舉人資格或其他與自己無法律上利益關系資格提起,請求糾正國家或公共團體機關的違法行為的訴訟。)至于行業組織、利益團體能否成為公益訴訟的原告,需要進一步研究。

(2)執行訴訟

我國的強制執行權由法院和行政機關分享,且以申請法院執行為原則,行政機關自行執行為例外,在實踐中存在大量的非訴執行案件——行政機關對生效具體行政行為申請法院執行。筆者認為應設立執行訴訟,作為獨立的訴訟類型,專門受理行政機關申請執行生效行政行為的案件,法院對執行訴訟案件進行實質性審查,這既可避免法院地位不中立之嫌,又能很好地保障相對人的合法權益。

(二)擴大受案范圍

受案范圍過窄是《行政訴訟法》最為突出的問題,也是學者們討論的重心。行政訴訟的受案范圍需要擴大,這在學界和實務界已達成共識,問題在于作多大程度的擴展。從理想的角度看,行政訴訟的受案范圍越寬,越有利于對相對人權利的保護,但受案范圍的設定必須考慮各種制約因素,如法院的能力,包括法院的地位、法官的素質和權力,社會對法院的認可程度等;行政訴訟外其他救濟渠道的發達與否;公民的權利意識和社會的需求;入世的承諾;判例法的作用和違憲審查制度的完備程度等。

綜合上述各種因素,行政訴訟的受案范圍可擴展到部分抽象行政行為、部分內部行政行為、事實行為、證明行為、部分純程序性的行為、公共機構的行為以及入世承諾中有關國際貿易方面的行為等。在規定方式上,可采用概括加排除的做法。除了應排除的行為不可訴外,原則上所有的行政行為都具有可訴性。

(三)改革審級制度

我國的審級和審判組織設置不科學,一是一審法院級別過低,二是二審終審不盡合理,難以擺脫地方干預。世界上大多數國家實行三審終審,幾乎所有的案件都能上訴至最高法院。我國兩審終審在實踐中造成審判質量不高,再審案件比例大,是對司法權威的一種破壞。再者,行政案件涉及一國法律法規的統一適用,不宜由中級法院終審。因此,我國行政訴訟也應采用三審終審制,并且第三審為法律審。

(四)完善當事人制度

1.放寬原告資格

放寬原告資格已經成為學者們的共識。對個人救濟訴訟而言,原告資格應從“法定權利之訴”發展到“利益之訴”,凡是受行政機關行為不利影響的人都賦予其原告資格。對公法秩序訴訟,其公益訴訟的原告可為檢察院以及有監督利益的公民、行業組織或利益團體等。

關于原告的確認規則主要涉及當一個組織或該組織部分成員受行政機關行為侵害時,原告如何確定。在該組織的法定代表人不愿代表部分成員時,應賦予受害成員自身原告資格。

2.簡化被告制度

國外行政訴訟被告制度多是出于訴訟便利,存在大量的形式被告,一般由作出行為的機關或官員作被告,無法確定時由行政主體作被告。(注:如美國《聯邦行政程序法》704節規定司法審查的訴訟可對美國、對機關以機關的名稱、或者對有關的官員提起。)

我國行政訴訟被告與行政機關對應,被告制度過于煩瑣,不利于相對人訴權的行使。筆者建議,我國的被告確認制度也可采取形式被告的作法,讓原告選擇由作出行為的機關或機構作被告,或由同級政府作被告;在被告無法確定的情況下,由同級政府作被告。這樣就可以避免在訴訟中確定被告的困難和無被告局面的出現,而且行政機關行為的責任歸屬于同級政府,也便于強化政府對下設部門的監督。

(五)改革審理程序

行政案件不分復雜程度一律適用普通程序的做法,往往導致司法資源的浪費,并無法給予當事人及時迅速的救濟。因此,增設行政訴訟簡易程序十分必要。《行政訴訟法》的修改應當對不同案件的程序進行分流處理,對案情簡單、標的較小的行政訴訟案件,可以適用簡易程序,由審判員一人獨任審理,審理過程不必完全遵循普通程序的步驟,審限也應縮短。

在普通程序中,法院不分法律與事實、是否屬于訴訟請求范圍一律全面審查的做法也需要檢討。司法權作為消極中立的權力,不應主動審理訴訟請求之外的內容;且訴訟的基本功能在于解決爭議,只要案件審理到可以裁判的程度即完成審理任務,不必將案件所有問題都由法院審查清楚。(注:如撤銷判決,只需滿足一個條件即可撤銷,不必將所有條件都審理清楚。)再者,為了便于法院集中、有效率的解決爭議,可以借鑒英美國家審前會議的做法,對案情簡單的案件可直接進入開庭審理,比較復雜、爭議較大的案件,在開庭前交換并固定證據,形成爭點,雙方無爭議的事實法院不再審查,以便開庭時圍繞爭點集中審查。

和審理程序相關的是受理程序。行政案件在進入行政審判庭審理之前,須通過法院立案庭的審查,對符合條件的案件法院才予受理。立案庭的審查直接涉及原告訴權的行使。由于實踐中條件的規定模糊,許多概念在理論界仍爭論不休,難以判斷,(注:如具體行政行為、行政行為、事實行為等概念,關系著現行行政訴訟受案范圍的界限,但在理論和實踐中一直沒有形成統一的觀點和標準。)將如此復雜困難的問題交由法官自行判斷,難以確保判斷的公正。因此,增設簡易審理程序來審查是十分必要的。原被告可以在法庭上就該案是否屬于行政訴訟受案范圍、是否符合條件等進行陳述和辯論,法院在充分聽取雙方意見和理由的基礎上判斷其是否應當受理,以便更公正的保護行政訴權的行使。

(六)轉變庭審方式

我國行政訴訟庭審職權主義色彩濃重,庭前進行實質審查,開庭只是形式,這樣既加重法院負擔,又不利于突出被告對其行為的合法性承擔舉證責任的特點,容易造成法院與被告一同審原告的局面。在原告、被告和法院三方關系中,法院應當是中立的第三方,根據原被告各自的舉證來判斷案件的勝負。因此,轉變庭審方式的方向應當是淡化職權主義色彩,向當事人主義發展。但鑒于行政訴訟原被告實力的不平等,法院可以在保障相對人權益方面采取一些職權主義的做法。

(七)明確審查標準

審查標準即法院審查行政案件的程度或深度。我國現行《行政訴訟法》對審查標準沒有明確規定,從而給法官的審查留下了太大的自由裁量空間。從確保行政審判權的正確行使和合理架構行政權和司法權的關系來看,需要通過立法明確審查標準。

確定審查標準,要考慮以下因素:首先,要區分法律問題與事實問題,對不同部分采用不同審查標準。因為每部分問題的性質不同,決定了法院的不同審查程度。區分法律問題與事實問題,并對其適用密度不同的審查標準,在西方國家已成為一種慣例。其次,根據行政機關自由裁量權的大小確定不同的標準。行政機關自由裁量權可分為低度自由裁量權,中度自由裁量權和高度(或政策性、高度人性化判斷)自由裁量權。法院相應對其審查也適用嚴格、合理到尊重(明顯違法)的不同標準。再次,根據不同的訴訟類型確定。在不同的訴訟類型中,法官享有不同的審判權。完全審判權的基礎來自對事實問題的全面認定。因此,對行政行為訴訟中的變更之訴、履行之訴和非行政行為訴訟適用完全審查標準;其余行政案件一般適用合理性標準。最后,應考慮到我國行政行為實施的具體情況,行政程序和案卷制度的缺乏使我國不能完全照搬美國尊重行政機關決定的標準,而應更多地對行政行為進行監督。

筆者認為,我國行政訴訟應確立如下審查標準:

1.事實結論

事實部分根據訴訟類型及行政自由裁量權大小可以確立三個不同的標準。

(1)合理性標準:適用于一般的行政案件。合理性標準是審查事實裁定的一般標準,即只要行政機關作出事實裁定有合理的證據支持,法院就應尊重行政機關的事實結論。

(2)明顯違法標準:適用于高度專業性及人性化判斷等事項。在這類案件中,如環境污染指數評定、考試成績評定等。法院的審查受到專業技術性的影響,只進行明顯違法審查,即不審查事實決定內容的合理性,除非其決定明顯違法。法院在此類案件中可轉向程序審查,審查行政機關作出判斷的過程是否合法。

(3)完全審查標準:適用于行政行為訴訟中的變更之訴、履行之訴和非行政行為訴訟。完全審查標準即法院可以不顧行政機關對事實的認定,以自己的判斷代替行政機關的判斷。完全審查標準的采用源于法院在此類案件中享有完全的審判權。

2.法律適用

法官是法律問題的專家,對行政機關適用法律是否正確有最終的發言權。因此,法律適用原則上應采用完全審查標準,但對技術性、專業性的法律問題,要尊重行政機關的意見。

3.處理結果

處理結果部分包含以事實裁定為依據并適用法律作出處理結果的過程,是事實與法律的混合問題。處理結果應適用與事實結論同樣的審查標準。

(八)完善證據制度

我國現行《行政訴訟法》對證據問題的規定簡略,雖然最高人民法院于2002年6月4日通過了單獨的證據規則——《最高人民法院關于行政訴訟證據若干問題的規定》,但仍需要在修訂《行政訴訟法》時對證據規則作全面規定。除了司法解釋的規定外,證據制度還要解決兩個問題:

一是舉證責任的進一步細化。不同類型的行政訴訟,應確立不同的舉證規則。如行政行為訴訟,應由被告承擔舉證責任。從行政行為與證據的關系來看,被告應在行政程序中完成舉證義務,由被告承擔舉證責任,符合行政訴訟的救濟本質。而對非行政行為訴訟,則應原則上適用誰主張誰舉證的規則。非行政行為訴訟與民事案件類似,適用民事訴訟的舉證規則。

二是明確證明標準。證明標準是為了實現法定證明任務,法律規定在每一個案件中訴訟證明必須達到的程度[4](P.167)。我國三大訴訟法都規定了統一的證明標準——案件事實清楚、證據確實充分。統一嚴格的證明標準抹煞了三大訴訟的差別,難以滿足行政訴訟的實際需要。最高法院關于證據規則的司法解釋并未提及證明標準問題,不能不說是一個重要缺失。筆者認為,行政案件的特殊性和多樣性不能僅為其設定證明標準,還可以根據訴訟類型的不同,分別適用不同的證明標準。

(1)明顯優勢標準:適用于一般行政案件。一般行政案件中,行政機關的行為對相對人權利的影響介于民事、刑事案件之間,因此應適用介于二者之間的證明標準。

(2)排除合理懷疑標準:適用于限制人身自由、責令停產停業、吊銷執照等嚴重影響相對人權利的行為,以及經過聽證程序作出的行為。限制人身自由等嚴重影響相對人權利的行為,基于其影響相對人權利的深度,應適用與刑事訴訟相同的證明標準。經過聽證程序的案件,在爭議進入訴訟前已經過辯論、質證等準訴訟程序,其證明標準也應達到排除合理懷疑的程度。

(3)證據優勢標準:適用于非行政行為訴訟。非行政行為訴訟類似于民事訴訟,訴訟標的主要是民事權益,適用民事訴訟的審理規則,因而其證明標準也采用民事訴訟的證據優勢標準。

(九)重構行政判決制度

我國現行行政判決種類有維持、撤銷(包括撤銷后重作)、履行、變更、確認、賠償判決和駁回訴訟請求判決等。總的來說,我國的行政判決種類設置不科學,如有些行政判決與訴訟請求相脫節,違反不告不理原則,禁止令判決欠缺等。現行的行政判決制度無法為當事人提供完整的救濟,因此,有必要重構行政判決制度。

在指導思想上,行政判決制度的重構要考慮原告的訴訟請求,不同訴訟類型的實體處理要求,司法權與行政權的關系以及合理解決糾紛和完善救濟的需要。具體地說,我國行政判決種類應重構如下:

1.主體判決

主體判決根據原告訴訟請求設置,不同的訴訟請求適用不同的判決。主體判決根據訴訟請求可分以下六類:第一,撤銷判決。適用于行政行為已完成時,法院通過撤銷判決使違法的行為自始無效。第二,履行判決。適用于行政機關不履行義務時,出于保護相對人權益及訴訟經濟考慮,法院可以根據自由裁量權的大小,規定履行的具體條件。在自由裁量權縮減為零時,(注:即行政機關在具體案件中選擇余地可能壓縮到一種處理方式,只有這一種處理方式沒有裁量暇疵。參見[德]哈特穆特·毛雷爾著《德國行政法總論》,高家偉譯,法律出版社2000年版,第132頁。)法院可以明確規定行政主體應如何履行。第三,禁止令判決。用于禁止行政機關實施一定的行為。該判決主要適用于前文所述之禁止令之訴,對正在進行的違法行為起到阻止作用,防止違法行為完成后適用撤銷等判決救濟的滯后。第四,確認判決。即判斷某種法律關系是否存在或行政行為是否違法。一般而言,只有在行政行為不可撤銷或撤銷已無意義,或履行判決也無意義時才適用。確認判決的適用范圍較廣,包括部分事實行為,其往往是賠償的前提。第五,變更判決。適用于需要法院直接改變當事人行政法上的權利義務,變更判決不僅適用于變更之訴,在非行政行為訴訟中都存在適用變更判決的空間。第六,賠償判決。賠償判決是對違法行為造成損害進行救濟的判決方式,一般以確認或撤銷判決為前提,且其適用范圍廣泛,包括部分事實行為。

2.輔助判決

輔助判決相對主體判決而言,根據行政訴訟的其他需要設置。輔助判決主要有以下四種:第一,駁回訴訟請求判決。適用于上述各種判決不成立時,可以涵蓋以前的維持判決,但其不是一種獨立的判決種類,處于次要地位。第二,自為判決。是法院撤銷行政行為后,自己代替行政主體作出決定。(注:如我國臺灣地區“行政爭訟法”第97條規定:“撤銷訴訟,其訴訟標的之行政處分涉及金錢或其他替代物之給付或確認者,行政法院得以確定不同金額之給付或以不同之確認代替之。”)自為判決的適用應規定嚴格的條件,僅適用于原告對行政行為被撤銷后行政機關重作的行為不服提起的訴訟。第三,情況判決。情況判決發源于日本的事情判決,在我國臺灣地區也存在。情況判決的適用基于公共利益,對本應撤銷、變更或禁止的行為不作上述處理。情況判決作為考慮公共利益或利益權衡的判決,其適用應有以下三個條件:(1)行政主體的行為違法;(2)撤銷、變更或禁止原行為對公益有重大損害;(3)經斟酌原告所受損害、賠償程度、防止方法及其他因素,應駁回原告,以免撤銷或變更原行為致使公益受損。完整的情況判決應包括三部分:(1)駁回原告。(2)確認原行為違法。(3)判令被告予以賠償[5](P.200-214)。第四,中間判決及部分判決。中間判決是對訴訟程序進行中產生的獨立的爭點進行的判決,并不是對訴訟標的本身下判斷。法院的終局判決受中間判決的約束。部分判決是對訴訟標的的數項,其中一項或幾項已達到可以裁判的程度,法院就這部分作出終局判決[5](P.183-198)。中間判決及部分判決的增設是出于訴訟效率及便利的考慮,對先決問題或部分訴訟標的先行作出裁判。

行政判決制度的完善還需要對行政判決效力進行規定,如既判力問題。既判力的理論基礎是司法最終原則。法院的判決不僅約束當事人,還約束行政機關。因此,判決的既判力包含行政機關不得作出與判決精神相悖的行為。這里既涉及公法秩序的穩定,也涉及司法權與行政權的關系,需要進一步研究。

(十)建立和解和調解制度

和解是訴訟當事人達成合意,法院就當事人合意內容做成筆錄,且有與判決相同的效力,世界上大多數國家都承認行政訴訟中的和解。

調解是我國民事訴訟,刑事自訴和賠償訴訟中的特有制度,是在尊重當事人意愿的前提下由法院進行的調解。

我國《行政訴訟法》排除了和解與調解,但訴訟外的調解大量存在。筆者認為,我國行政訴訟法也應承認和解或調解原則,理由如下:訴訟的基本功能是解決爭議,和解或調解是解決爭議的方式之一,且是基于當事人的同意與合意,符合訴訟經濟原則。以往強調的行政機關不得隨意放棄、變更公權力,并沒有足夠的理論支持。行政機關在訴訟程序之外放棄、變更公權力行為的大量存在,足以證明上述理論的貧乏。至于涉及公共利益或第三人利益的和解和調解,可由人民法院來審查,通知第三人參加,以確保公共利益或第三人利益不受侵害,這一點與民事訴訟并無區別。

此外,行政訴訟時效制度、不停止執行制度等都是《行政訴訟法》修訂必須考慮的內容。

三、修訂《行政訴訟法》應注意的問題

除行政訴訟具體制度外,《行政訴訟法》的修訂還要考慮問題和配套制度,如《行政訴訟法》的適用范圍,司法體制等,因為行政訴訟制度功能的正常發揮,離不開制度的環境和條件。我們認為,修訂《行政訴訟法》,要考慮以下配套問題:

(一)《行政訴訟法》的適用范圍

在我國,由于公法制度不發達,因而,行政法的調整范圍主要限于國家行政,其他的公共行政不受公法規范,《行政訴訟法》也只是適用于國家行政部分。這種現狀不利于我國行政法治的發展。從理論上說,行政訴訟作為維護公法秩序的法律手段,其監督范圍包括所有承擔公共行政職能的組織及其行為。行政機關無疑是承擔行政職能的組織,是國家行政的主要手段。現實中行使公共行政職能的大量公務組織也是公共行政的組成部分,應納入行政訴訟的調整范圍,而不能任其游離于法律控制之外。大體上公務組織可分為以下三類:一是承擔某種專門公共職能的社團。這類社團的設立源于其專業特殊性、利益團體性,較典型的如行業協會。二是行政性公司。行政性公司本身是企業,由于這類企業涉及國家重大利益,投資多,風險大而一般由政府投資設立,且承擔一定的公共行政職能。在我國如煤氣公司、郵政電信企業等。三是公營造物。(注:公營造物這一概念由德國行政法學家奧托·梅耶(OttoMayor)提出,在德、日、臺行政法中都存在。)公營造物是由人與物組成,以持續方式達成特定行政目的的組織體[6]。如國立大學、國家醫療單位、博物館等。《行政訴訟法》的修訂可以在行政法的調整范圍方面嘗試作一些突破。

(二)民事、行政爭議沖突的解決機制

我國法院內部按專業分設審判庭,分別審理不同性質的案件。但現實中一些案件處于民事、行政爭議的灰色地帶,很難判別究竟屬于民事或行政爭議;如何處理這些案件,缺乏合理機制。(注:在普通法系國家不存在民事、行政爭議的區分問題,因為不存在公私法的劃分;在大陸法系國家區分民事、行政爭議,需要民事、行政爭議解決機制的存在,典型的如法國的權限爭議法庭。)從保護權利的角度考慮,《行政訴訟法》應增加民事、行政爭議沖突的解決機制。民事、行政爭議沖突有兩種:一種是積極爭議,即當事人同時向民事審判庭和行政審判庭,且都被受理。另一種是消極爭議,即當事人分別向民事審判庭和行政審判庭,且都以該案不屬于民事或行政爭議為由被拒絕受理。對這些爭議案件,應設置相應的裁決機制解決。如果爭議發生在同一法院內,可由該法院組成臨時裁決委員會裁決或由審判委員會解決;如果發生在不同法院之間,則由有審判監督權的上一級法院裁決。

民事、行政爭議的沖突解決還涉及另一種情況,即民事、行政混合案件的審理,其中民事或行政問題是審理行政或民事案件的先決問題。如果民事、行政爭議都屬于同一個法院管轄,則由民事或行政審判庭直接移送行政或民事審判庭,先決問題處理完畢再交回原審判庭繼續審理。如果民事、行政爭議不屬同一法院管轄,則由審判庭先將先決問題移送有管轄權的法院解決,這樣可以避免原告兩次,減少原告的訴累。

(三)行政判例的地位

在世界范圍內,無論是英美法系國家或大陸法系國家,都肯定行政判例的效力。行政判例制度的普遍存在絕不是一個偶然現象,其源于行政法法典化的困難。行政訴訟中的受案范圍、審理標準、舉證責任、證明標準等許多問題很難統一為成文規則,判例的適用不可避免。我國法律不承認判例的效力,導致行政訴訟缺乏判例的支持,面對紛繁復雜的行政案件,剛性的法律規定有很大缺陷。因此,行政判例的法律效力應得到《行政訴訟法》的肯認。鑒于我國的成文法傳統,行政判例只能作為輔法源存在,作為成文法的補充,不得與成文法相抵觸。鑒于我國目前司法地方化問題嚴重,法官素質不高,為保證法律適用統一及判例質量,可在最高人民法院成立一個特別委員會來決定具有先例價值的行政判決,下級法院在審理類似案件時必須遵守。

(四)行政審判體制的改革

行政審判權由國家統一行使,審判獨立不受地方或其他因素干擾,是行政審判體制改革的方向。行政訴訟是對行政機關行為的審判,法院的獨立性要求就更為迫切。筆者認為,解決行政審判獨立問題的出路是設立獨立的行政法院,并且使行政法院的轄區與行政區劃分相分離。可在全國范圍內建立三級行政法院——最高、上訴和初審(地區)行政法院。全國設一所最高行政法院,上訴行政法院可在省級行政區域設置,在每個省份,根據人口多少和地域面積設置四到六個地區行政法院。地區行政法院還可設立若干巡回審判庭。行政法院將隸屬于司法系統,但相對獨立。雖然《行政訴訟法》難于就行政審判體制改革作出具體規定,但在管轄、巡回法庭的設置方面可適當進行嘗試。

【參考文獻】

[1]孔祥俊.WTO法律對我國司法審查制度的影響[J].政法論壇,2002,(1).

[2][英]威廉·韋德.行政法[M].徐炳,等譯,北京:中國大百科全書出版社,1997.

[3][日]室井力,主編.日本現代行政法[M].吳微,譯,北京:中國政法大學出版社,1995.

[4]高家偉.行政訴訟證據的理論與實踐[M].北京:工商出版社,1998.

第4篇:訴訟法制度范文

「關 鍵 詞發回重審,比較,改革

關于發回重審制度在中國民事訴訟中的作用,已經引起學術界和實務界的廣泛關注,有的主張部分廢除,有的主張改良,可謂之“唇槍舌戰”,莫衷一是,但角度各不相同。制度的生命力在于與時俱進,這里的“時”不僅是我國的“時”,還要考慮國際上的“時”,即各國和地區的相關制度之建構狀況。我們所主張的法律移植需以做好本土化的基礎為前提,不能盲目引進,從而造成浪費是沒有必要的,所以在借鑒和引進某項制度之時就做好本土化準備,比遇到問題時再去考慮“對策”則更具優勢,提前做好本土化準備能夠避免理念與現實的差距出現。本文對發回重審制度的研究就是在充分比較多個國家和地區的相關制度的立法基礎之上,提出了幾個改革思路。本文對發回重審制度的比較之著眼點是我國發回重審制度存在瑕疵之處,這樣安排的目的正所謂“對癥下藥”也,但比較本身不是目的,而僅是“醫療技術”,我們需要運用國外的“先進醫療技術”(即其他國家和地區的相關制度),并結合“中醫技術”(即本土制度)對“病人”(即發回重審制度)提出“治療方案”(即改革思路)。

一、比較和鑒別:各國和地區的發回重審之相關制度

比較其他國家和地區相關制度的重要性毋庸多說,但比較研究必須有相對科學的比較標準和尺度,而不能漫無邊際地進行所謂的“對比”,這種比較必須要能為我們的制度發展提供契機。基于此,這里我們僅介紹越南、法國、美國、德國、日本和我國臺灣地區、澳門特別行政區等七個國家和地區民事訴訟法中涉及重審制度的有關內容,并比較歸納這些制度,以資借鑒。我們認為這些國家和地區,涵蓋了不同國家和地區的法律,也涵蓋了英美法系和大陸法系兩大法系,更是包含了資本主義國家和社會主義國家,應該說是具有代表性和參考價值的。這里所涉國家和地區的重審制度的有關規定,有的并非本土意義上的發回重審制度,本文也作簡單介紹。在對各國家和地區關于發回重審的規定詳細考察后,我們歸納出若干比較的著眼點,并以此為思路貫徹下去,發現各國家和地區類似發回重審制度的規定主要包含以下內容,這些內容對我們下一步對發回重審制度的改進將大有裨益。

(一)發回重審的標準和理由

關于發回重審的標準和理由各個國家和地區的規定有很大差別,我們認為,按照法律是否對發回重審的標準和理由作明確規定,可將發回重審分為法定的發回重審和裁量的發回重審。

法定的發回重審是指法律明文規定發回重審條件而不給法官以裁量的機會。涉及此類發回重審的法律規范有:

德國:在控訴程序中一般情況下發回重審,而且以列明的方式明文規定了“屬于必要發回”重審的情形。德國民事訴訟法規定在對被聲明不服的裁判認為異議不合法而駁回、被聲明不服的判決是缺席判決等五種情況下必須發回重審。

日本:1998年1月1日開始實施的《日本新民事訴訟法》是日本近二十多年為了公平、迅速地解決民事糾紛而進行的民事審判方式改革的成果,也是日本一百多年來引進和學習西方國家訴訟法律文化,實現民事訴訟現代化經驗和教訓的總結。該法主要是在第三編上訴部分規定了發回重審。該法在控訴程序中的第 307條規定了法定的發回重審,該條規定:“在以起訴不合法為由駁回的第一審判決的情況下,控訴法院應當將案件發回第一審法院。但是,對案件沒有必要重新辯論時,則不在此限。”日本舊民事訴訟法(1891年1月1日實施)第三編第一章“控訴”中將發回更審分為:必要的發回更審和任意的發回更審。第388條[必要的發回更審]規定:“在對于第一審以起訴不合法為理由所做的駁回訴訟的判決進行撤銷時,控訴法院應當將案件發回第一審法院重審。”第389條[任意的發回更審]規定:“第一款 在除前條規定以外控訴法院撤回第一審判決的情況下,如案件還有進行辯論的必要,可以將案件發回第一審法院。 第二款以第一審法院違反訴訟程序為理由將案件發回時,視為該訴訟程序已因之而被撤銷。” “必要的發回更審”是不允許進行裁量的,必為發回重審方為合法。而在上告程序中,《日本新民事訴訟法》更是明文加以了規定,按照該法第325條規定,如果上告具備了“特定事由”,上告法院就應當撤銷原審判決,除自為裁判以外,均應將案件發回或發交更審。第325條第1款規定:“上告有本法第三百一十二條第一款或第二款所規定的事由時,上告法院應當撤銷原審判決并將案件,除本法下一條規定的情況外,發回原審法院,或者移送給同級的其他法院。高等法院作為上告法院,對違反法令明顯地影響判決時,亦同。”

前述特定事由即第312條第1款或第2款,內容為:(1)該法第312條第1款所規定的:“上告只限于以判決有憲法解釋錯誤或有其他違反憲法的事項為理由時,可以提起”。(2)第2款規定:“上告以有下列事由為理由時,也可以提起。但是,對于本款第四項所列的事由,根據……已經追認時,則不在此限。(一)沒有依照法律規定組成作出判決的法院的;(二)根據法律規定不能參與判決的法官參與判決的;(三)違反專屬管轄規定的;(四)對法定權、訴訟權或人為訴訟行為欠缺必要授權的;(五)違反公開口頭辯論的規定的;(六)判決沒有附理由或理由有自相矛盾的。”前述“自為裁判”是指上告法院在一定條件下不將具有“特定事由”的案件發回或發交更審而是直接自判。這里的“一定條件”即第326條所規定的“撤銷后自判”,該條內容為:“在下列情況下,上告法院應當對案件作出裁判:(一)在已經確認的事實以適用憲法或其他法律有錯誤為理由撤銷判決的情況下,案件基于該事實作出裁判已經成熟時;(二)以案件不屬于法院的權限為理由撤銷判決時。”可見,日本民事訴訟法通過這些明文的規定使法官對此類情形是否發回重審的裁量余地喪失殆盡。

裁量的發回重審是指法律不強制規定發回重審的條件,而是賦予法官在一定條件下的自由裁量權。涉及此類發回重審的法律規范有:

我國臺灣地區:實施于1930年12月26日的我國臺灣地區民事訴訟法典已經過多次修訂。我國臺灣地區民事訴訟法關于發回重審的標準和理由,具體可從以下三方面規定看:(1)一審訴訟程序有重大瑕疵。這里是指二審程序中的發回重審。第451條第1項規定:“第一審之訴訟程序有重大之瑕疵者,第二審法院得廢棄原判決,而將該事件發回原法院。但以因維持審級制度認為必要時為限。”此處即使存有重大瑕疵,若因維持審級制度之必要則可不發回,可見仍有 “裁量”余地,故劃歸為裁量的發回重審。(2)上訴有理由或者違背訴訟程序。第477條規定“第三審法院認為上訴為有理由者,就該部分應廢棄原判決;因違背訴訟程序之規定廢棄原判決者,其違背之訴訟程序部分,視為亦經廢棄。”第477-1條規定:“除第四百六十九條第一款至第五款之情形外,第二審判決違背法令而不影響裁判之結果者,不得廢棄原判決。”第478條第1項規定:“經廢棄原判決者,應將該事件發回原第二審法院或發交其它同級法院。”第469條規定:“有左列各款(即下列各款——筆者注)情形之一者,其判決當然為違背法令:一、判決法院之組織不合法者。二、依法律或裁判應回避之推事參與裁判者。三、法院于權限之有無辯別不當違背專屬管轄之規定者。四、當事人于訴訟未經合法者。五、違背言詞辯論公開之規定者。六、判決不備理由或理由矛盾者。”

澳門:澳門特別行政區民事訴訟法典共有1284條,其內容較為詳細、繁雜,關于上訴救濟程序的規定已非常充實,因此,該法對重審之規定則相對較為簡略。該法第650條關于事實事宜之不足及在事實方面之裁判之矛盾的第一項規定,即:“如終審法院認為事實事宜之范圍可予擴大,且應予擴大,以便說明在法律方面之裁判之理由,或認為在事實方面之裁判出現矛盾,以致不可能作出法律方面之裁判,則命令在中級法院重新審理有關案件。”可見,在澳門特區訴訟制度中,重審是絕對的例外,僅及于終審法院認為“事實事宜”應予擴大以滿足說明裁判理由或者事實矛盾以致不可能作出裁判。該條規定終審法院認為“事實事宜之范圍可予擴大,且應予擴大”則可“命令”中級法院重新審理,此處何謂“可予擴大,應予擴大”,實際上須待終審法院法官的“裁量”。

法國:自1976年1月1日開始實施的《法國新民事訴訟法典》第十六編上訴途徑之第三副編非常上訴途徑中涉及了對發回重審制度的規定。該法典對于重審對象主要是該副編第三章“向最高司法法院提起上訴”規定的內容。因為向最高司法法院的上訴所針對的僅是終審判決,對這類上訴的范圍及程序有較為嚴格的限定。法國民事訴訟中的發回重審制度就在該章之中,所以重審對象僅是向最高司法法院上訴的終審判決。凡是最高司法法院認為上訴人作為依據的一項法律理由或幾項法律理由中的一項有根據,或者最高司法法院依職權找到了一項純粹的法律理由,它就打碎原判決,被“打碎”的可能是判決的全部或一部分。可見,法國民事訴訟法中發回重審的理由即為最高司法法院認為上訴有“理由”或者依職權找到了“法律理由”,這里明顯賦予了最高司法法院法官的裁量權。另外需注意的是在此類案件中法官有權裁量是撤銷全部判決或者部分判決。

美國:根據美國《聯邦民事訴訟規則》(簡稱“規則”)第52(a)規定,對法院的事實認定,無論基于口頭或書面證據,除非有明顯錯誤,都不應被撤銷。應當重視給予事實審理法院判定證人可信度的機會。所以,如果一審是法官審判,那么只有當法官的事實認定屬于明顯錯誤(clearly erroneous)時,上訴法院才會推翻一審判決;如果一審是陪審團審判,則上訴法院會更加尊重陪審團的事實認定。同樣,對于屬于一審法官自由裁量權范圍內的事項的審查是非常有限的,只有當上訴法院確信一審法官存在明顯錯誤時,才會推翻其判決。美國民事訴訟法中關于發回重審制度的規定主要是通過一些判例確立的。如:(1)美國聯邦最高法院1982年普里曼標準訴斯為特(Pullman-Standard v.Swint)一案,法院裁判:“推翻上訴法院的判決,并將案件發回地區法院作進一步的審理。”最高法院認為,當上訴法院確定地區法院由于法律錯誤而沒有作出正確的判決時,通常的規則是應當將案件發回作進一步的審理,以便一審法院有機會彌補其判決。因為事實認定是地區法院的基本職責,而非上訴法院的職責,上訴法院不應當解決那些沒有被一審法院所考慮的事實問題,同樣,如果由于錯誤的法律觀點使得認定不夠確定的話,發回也是一個適當的措施。(2)美國第七巡回上訴法院1966年孔雀唱片公司訴棋子唱片公司(Peacock Records, Inc.v.Checker Records, Inc.)一案,法院裁判:“推翻一審法院駁回重新審判的命令,將案件發回重新審判。”上訴法院認為,地區法院同樣承認,該案中的幾個偽證影響了法院判決。既然如此地區法院就應撤銷判決,因為毒藥已經注入了司法的源泉,因此,在這種情況下,已經污染了地區法院的全部程序,而且申請人提出了重新審判的動議并提供了長達110頁的宣誓書。正是基于這些,上訴法院認為,地區法院在駁回動議中沒有行使合理的自由裁量權,致使應當重新審判的動議未被登錄,遂裁判發回重新審判。可見,在美國盡管原則上不撤銷原判,但如出現明顯錯誤,而且應屬原審法院職責之事,則應發回重審。從判例中可看出,在美國,是否發回重審更多的依賴于法官對具體個案的裁量,而非法條明文規定。

德國:裁量的發回重審主要出現在上告和抗告程序之中。在上告程序中,上告裁判可以針對前審裁判理由雖然違反某一法律,但裁判本身由于他種理由仍然正當時,直接駁回上告。但是如果上告理由被上告法院承認,或者裁判存有程序欠缺,則上告法院一般就會撤銷被聲明不服的裁判,同時存有欠缺的程序也會被一并撤銷。被撤銷判決之后,案件一般發回控訴法院,再次進行言詞辯論和裁判。不過,上告同樣可以進行自為裁判。自為裁判可基于原判決適用法律錯誤而被撤銷,并且依照已經確定的案情,案件達到了可以裁判的程度。上告法院也可于原判決因為法院的管轄錯誤,或者訴訟方式錯誤而被撤銷之時自為裁判。不過,如果上述兩項被撤銷的問題在于適用法律,而且不屬于德國民事訴訟法第549條規定的違反即可上告的法律,則仍然將案件發回控訴法院,由其重新審理。在抗告程序中,抗告法院認為抗告有理由的,可以發回原作出被抗告裁判的法院或者審判長,并命令其再作出必要的處分。可見,在上告程序中即使上告法院認為上告有理由或者訴訟程序存有瑕疵,但仍可在一定條件下裁量是發回控訴法院重審還是自為裁判。至于抗告程序則更是以抗告法院認為“抗告有理由”發回重新處理。

日本:日本民事訴訟法在作出了很多限制法官對發回重審裁量的規定之后,也賦予了法官對一些案件是否發回重審的裁量權。在控訴程序中,第308第 1款規定:“除本法前條規定情況外,控訴法院在撤銷第一審判決的情況下,認為對案件有必要重新辯論,可以將案件發回第一審法院。”第308條第2款規定: “以第一審法院的訴訟程序違反法律為理由將案件發回更審時,視為該訴訟程序由此而被撤銷。”可見,在此程序中,控訴法院在撤銷一審判決之后,如認為“有必要重新辯論”,則可發回一審法院,此處就賦予了控訴法院法官較大的裁量權,而且這兩款規定在日本舊民事訴訟法中是第389條,該條名為“任意的發回更審”。在上告程序中,第325條第2款規定:“最高法院作為上告法院,即使在沒有本法第三百一十二條第一款或第二款的規定的事由的情況下,如果違反法令明顯地影響判決時,除本法下一條所規定的情況外,也可以撤銷原審判決并將案件發回原審法院,或者移送給同級的其他法院更審。”最高法院作為上告法院之時,只要其認為“違反法令明顯地影響判決”,除必須自為裁判之外,均可發回重審,這里何謂“明顯”實際賦予了最高法院法官較大的自由裁量權。

(二)對適用法律錯誤案件的處理

對于適用法律錯誤的案件,各個國家和地區的處理不一。(1)在美國,按照前述普里曼標準訴斯為特(Pullman-Standard v.Swint)一案中最高法院的觀點,當上訴法院確定地區法院由于法律錯誤而沒有作出正確的判決時,通常的規則是應當將案件發回作進一步的審理,以便一審法院有機會彌補其判決,并且認為如果由于錯誤的法律觀點使得認定不夠確定的話,發回一個適當的措施。可見,這里實際上是說,如果原審法院沒有正確地適用法律致使事實認定錯誤,那么發回重審是正當、合理的。(2)根據前面所引資料,在德國的上告程序中,上告法院也可于原判決因為法院的管轄錯誤,或者訴訟方式錯誤而撤銷之時自為裁判。但是撤銷原因如果在于適用法律,且不屬德國民事訴訟法第549條規定的違反即可上告的法律,那么案件仍應發回控訴法院,由其重新審理。可見,在特定條件下,如果適用法律錯誤,致使判決錯誤被撤銷也應發回重審。(3)根據前面的分析,在日本,最高法院作為上告法院,即使在沒有法律規定的特定事由的情況下,如果違反法令明顯地影響判決時,也可發回更審。可見,最高法院作為上告法院之時,當違反法令“明顯”影響判決時,即可發回更審。

從這三國對原審適用法律錯誤的處理來看,都是以較為嚴格的規定限制以“適用法律”錯誤為由發回重審,它們共同的特點是:將適用法律錯誤與事實認定錯誤、判決錯誤的因果關系作為衡量的標準。

(三)違反法定程序的處理

對于違反法定程序是否必定發回重審問題的研究是具有較高意義的。參照世界其他國家和地區相關制度進行適度的橫向移植是我國發回重審制度完善的必為之舉。在世界其他國家和地區,一般均將法律明文規定的、重大的程序瑕疵作為原判被撤銷并發回重審的理由。如:我國臺灣地區民事訴訟法第451條規定,第一審之訴訟程序有重大之瑕疵者,第二審法院得廢棄原判決,而將該事件發回原法院。在德國,“如果因為一審的訴訟程序存有重大的欠缺,控訴法院可以將判決與有欠缺的部分先予撤銷,再將案件發回第一審法院。”在日本,依照日本新民事訴訟法第308條的規定,控訴法院可因案件的訴訟程序違反法律的規定而撤銷原判并發回重審,且被撤銷原判的案件所經訴訟程序同時被撤銷。可見,一般都將重大的程序瑕疵作為撤銷原判、發回重審的依據,而且這樣也利于法官準確適用,并有利于不同法官對同樣情況的一致裁判,從而保持法制的統一。

(四)發回重審的依據對重審法院的審理有無拘束力

上級法院將案件發回或發交重審的依據和理由是否應當告知原審法院或被發交的其他法院?如果告知,是在發回或發交的公開法律文書中告知還是通過其他渠道“秘密”告知?如果告知的話,上級法院的依據和理由對原審法院或被發交的其他法院是否具有法律上的拘束力?我們認為,這些問題的研究是具有較高價值的,這對解決我國司法實踐中發回重審之時的“內部指導函”弊端將大有裨益。具體我們僅對如下國家和地區的法律規范進行比較分析。

就我國臺灣地區而言,我國臺灣地區民事訴訟法第478條第2項規定“前項(前已述及)發回或發交判決,就第二審法院應調查之事項,應詳予指示。”該條第3項規定:“受發回或發交之法院,應以第三審所為廢棄理由之法律上判斷為其判決基礎。”從這點可以看出,在我國臺灣地區民事訴訟法中,三審法院的發回重審的依據和理由對二審法院在重審中是具有拘束力的,而且三審法院可直接指明二審法院應當查明的事實。既然通過法律明文規定的形式來賦予三審法院發回重審依據和理由的法律效力,自然應當公開,以使當事人能夠了解情況,從而做好重審準備。

就法國而言,重新審理的法院也許不接受最高司法法院在其判決中對法律點作出的結論。在此情況下,若當事人再一次就同一法律理由向最高司法法院提起上訴,則由最高司法法院全體大會受理,受理發交重審案件的法院必須遵照最高司法法院全體大會就法律點作出的決定。可見,在法國,最高司法法院在發交重審時就法律點所作出的決定對受發交的法院是具有拘束力的。

就日本而言,《日本法院法》第4條規定:“上級審法院關于案件的判斷,對下級審法院有拘束力。”《日本新民事訴訟法》第325條第3款規定: “根據本條前兩款規定,受到發回或移送的法院,應當基于新的口頭辯論進行裁判。在此種情況下,上告法院作為撤銷原審判決理由的事實上和法律上的判斷,拘束受到發回或移送的法院。”由此可見,在日本民事訴訟上告程序中,上告法院作為撤銷原審判決理由的事實上和法律上的判斷,原審法院在重新審判時必須服從,不得由審判官本諸心證另行判斷。

(五)受發回或發交的法院和法庭成員組成

案件若被發回或發交重審,應發回或發交至何法院?受發回或發交法院如何組成重審的法庭?這兩個問題也是值得分析的。綜觀各個國家和地區的法律規定,除沒有規定發回重審的之外,凡于撤銷原判并發回或發交重審,一般是將案件發回原審法院或發交至原審同級法院重審。若發回原審法院重審,則應重新組成審判庭,原審審判人員不得再參加案件的審理。這些內容可從以下規定可以反映出來。如:(1)我國臺灣地區民事訴訟法第451條第1項規定將案件發回原法院。第478條規定,經廢棄原判決者,應將該事件發回原第二審法院或發交其它同級法院。而第492條規定,抗告法院認抗告為有理由者,應廢棄原裁定,自為裁定,必要時得命原法院或審判長更為裁定。(2)法國新民事訴訟法典第626條規定,在撤銷原判的情況下,案件發交與作出被撤銷之判決(含基層法院判決和上訴法院判決——筆者注)的法院同性質的另一法院,或者發交同一法院由不同司法官組成的法庭重新審理。(3)就德國而言,在控訴程序中,一般是發回至原一審法院;在上告程序中,一般是發回至控訴法院,而且重新審理一般是再組成合議庭或者交由控訴法院的另一個審判庭來審理;僅在抗告程序中規定,抗告法院認為抗告有理由的,可以發回原作出被抗告裁判的法院或審判長,并命令其再作出必要的處分。(4)日本新民事訴訟法第308第1款規定,控訴法院認為對案件有必要重新辯論,可以將案件發回第一審法院。該法第325條第1款規定,上告具備特定事由時,原審判決應被撤銷并發回原審法院,或者移送給同級的其他法院重新審理。該條第4款規定,參與原審判決的法官,不得參與重新審理案件的裁判。

(六)賦予當事人程序選擇權的可行性

當符合發回重審條件之時是否意味著必須發回重審?是否應當當事人程序選擇權?如果各方當事人達成合意案件不再發回重審是否應當準許?對這些問題,在學術界廣泛倡導賦予當事人意思自治的形勢下,我們還是應該積極去面對并回答的。而且這類規定并非沒有先例,如我國臺灣地區民事訴訟法第451條第2 項規定,即使一審訴訟程序有重大之瑕疵,二審法院廢棄了原判決,并可將該事件發回原法院,但“如兩造合意愿由第二審法院就該事件為裁判者,應即自為判決”。可見,這項規定實際上賦予了當事人程序選擇的權利,也就是說即使符合發回重審的條件,但若“兩造合意”仍可由二審法院“自為判決”。

(七)發回重審主要出現的訴訟程序

我們認為,發回重審出現在何種程序之中也是值得研究的,這對理性思考我國學術界所提出的再審程序中發回重審的存廢之爭很有裨益。綜觀各個國家和地區民事訴訟法,總的來說,發回重審所針對的既可是未生效裁判也可是生效裁判。下面我們從兩個角度來對此具體地加以理性的比較和分析。

(1)以未生效裁判為發回重審對象。作此規定的國家和地區較多。我國臺灣地區民事訴訟法第437條規定:“對于第一審之終局判決,得上訴于管轄第二審之法院。”第464條規定:“對于第二審之終局判決,除別有規定外,得上訴管轄第三審之法院。”可見我國臺灣地區民事訴訟法中的上訴程序所及“終局判決”并非我們通常意義上的終局判決,其并無確定力。可見,發回重審所針對的尚未生效的判決,而在再審程序中,并未規定發回重審。依據澳門特區民事訴訟法典第581條關于上訴類別規定之第二項,“上訴分為平常上訴及非常上訴;非常上訴包括再審上訴及基于第三人反對而提起之上訴,其余上訴則均屬平常上訴。” 由于第650條所規定的“命令中級法院重新審理”隸屬于平常上訴一章之中,故有別于再審等其他程序。此外,從前面的分析可以看出,美國、德國、日本民事訴訟中的發回重審一般也只是出現在上訴程序之中。這些國家如日本即使規定了再審程序但也不在該程序中將案件發回重審。

第5篇:訴訟法制度范文

關鍵詞:價值  暫時權利保護  停止執行  完善

一、行政訴訟中暫時法律保護制度之價值

行政訴訟制度的重要價值之一是通過依法行使審判權,對行政行為之合法性做出客觀、公正的裁判,為權利受到侵害的行政相對人提供有效的法律保護。但是行政訴訟終局判決提供的救濟在相當多的情形下不能滿足為行政相對人提供及時救濟的要求,因為在行政訴訟過程中,行政行為的合法性只是受到質疑,行政行為的效力還是繼續存在的,行政行為依舊具有執行力,行政行為的效果可能會無障礙地實現。這就會造成這樣一種后果:違法的行政行為在受到質疑和審判的過程中被執行了,行政行為的效果客觀的實現了,行政相對人的權利或者法律狀態被徹底改變了,然而最后的法院判決宣布行政行為違法,但是行政相對人受到的損害沒有任何辦法可資充分救濟。這種狀況經常出現。為了避免出現這種狀況,為行政相對人提供有效并且及時的救濟,防止行政相對人的權利被不可逆轉地侵害,就需要在行政訴訟中設計暫時法律保護制度。

根據德國學者的分析,暫時法律保護制度在于保護公民在某一程序進行期間,免受一個決定的執行或其后果的影響,或者保障公民—在一個訴訟具有既判力的終結之前—所具有的某一特定權利或某一事實狀態得以維護。[1]可見,行政訴訟中暫時法律保護制度的核心功能在于在訴訟的過程中為行政相對人提供全面并且有效的保護。全面的保護,就是要通過該制度達致對行政相對人的權利實現無漏洞的保護。有效的保護,在相當程度上就是要通過該制度達致對行政相對人的權利進行及時的保護。遲來的正義非正義。在行政訴訟過程中,暫時法律保護制度使合法性受到行政相對人質疑的行政行為暫緩執行,使其效果停止出現,避免有可能是非法的行政行為對行政相對人的權利或者法律狀態做出任何調整;同時處于行政訴訟中的暫時法律保護制度相當于救濟中的救濟,克服行政訴訟救濟遲緩的弊端,為行政相對人的權利提供迅捷的保護。臺灣著名學者蔡志芳先生表達了類似的觀點:行政救濟常因訴訟案件之過量,訴愿機關與行政法院負擔之過重,而結案遲緩。為改善此一情況,除應加強行政救濟機關有關人員之素質之外,法規之明確及完備、程序之簡化、程序參與人之協力、設備之科技化、先行程序之過濾、負擔之減輕、集中審理、訴之合并、決定理由之簡化與暫行權利保護制度等等,均屬可取之措施。[2]

二、我國行政訴訟中暫時法律保護制度存在的不足

我國也在行政訴訟法體系中設立了暫時權利保護制度,旨在在行政訴訟過程中為行政相對人的權利提供暫時保護。但是由于制度設計不科學,我國行政訴訟中的暫時法律保護制度還存在以下不完善之處:

第一,在行政訴訟過程中,對于行政行為的效力,奉行“以不停止執行為原則,停止執行為例外”的原則,該做法有可能導致行政相對人的權利在行政訴訟過程中遭到侵害。我國《行政訴訟法》第44條規定,訴訟期間,不停止具體行政行為的執行。但有下列情形之一的,停止具體行政行為的執行:(1)被告認為需要停止執行的;(2)原告申請停止執行,人民法院認為該具體行政行為的執行會造成難以彌補的損失,并且停止執行不損害社會公共利益,裁定停止執行的;(3)法律、法規規定停止執行的。根據該規定,行政行為做出之后,法律就推定其合法有效,有執行內容的當然具有執行力;無須執行的,其法律效果立即發生,而無論是否受到行政相對人的挑戰,即行政相對人針對該行政行為提起復議或者訴訟。只有在例外情況下,行政行為才暫不執行。

這種制度設置的精神實質是以行政效率為優先考慮對象,在行政機關意圖實現的效果和行政相對人的利益訴求發生沖突的情況下,犧牲行政相對人的權利,保證公權力的實現。該價值取向顛倒了公權力和行政相對人之權利的服務與被服務的關系。一切制度、權力都應該是為了人的權利、人的尊嚴而存在,人的權利、尊嚴是目的,所有的制度、權力都是實現目的的手段,當目的和手段發生沖突的時候,必須目的先行,手段可以改進或者放棄。如果將手段凌駕于目的之上,受到侵害的必然是目的,也就是公眾的權利。五花八門的強制拆遷糾紛以及因為強制拆遷而發生的不計其數的流血沖突,在相當程度上是該制度的毒果。與該不停止執行制度的精神一脈相承,《城市房屋拆遷管理條例》第14條第2款規定,當事人對裁決不服的,可以在接到裁決書之日起15日內向人民法院起訴。在訴訟期間如拆遷人已給被拆遷人作了安置或者提供了周轉用房的,不停止拆遷的執行。這條規定將訴訟不停止執行原則落實到具體的房屋拆遷行為中,賦予了拆遷人強大的權力,而近乎完全地忽視了房屋所有者的權利。依據該規定,只要拆遷人為被拆遷人提供了安置房或者周轉用房,不論當事人對拆遷人提供的安置房或者周轉用房是否滿意,不論當事人是否有要求更多的補償等其他利益訴求,不論當事人是否同意其房屋被拆遷,而且即使當事人已經提起訴訟,拆遷人依然可以將當事人的房屋拆除。無疑,這定將會導致拆遷人與被拆遷人之間極大的利益沖突。一方面,拆遷人為了開發房地產獲得巨額收益而具有強大的動力進行強制拆遷,并且法律、法規為其提供了合法性依據;另一方面,房屋的所有人為了捍衛自己的尊嚴和權利,必然要堅守自己的合法財產。這種嚴重的沖突必然導致事態的惡化,而處于被制度忽視一方的房屋所有人多數情況下是弱勢的一方,他們非但喪失了財產,有的時候甚至付出了生命的代價。[3]

第二,在行政訴訟中行政行為可以停止執行的三項例外條件不利于行政相對人權利的保護。歸納起來,這三項停止條件是行政機關主動停止,行政相對人申請停止執行、法院終裁,立法規定的停止。該規定存在如下問題:一個問題是條件的主觀性過強,缺乏客觀的衡量標準,可操作性差。例如第一項規定僅表明了行政機關是否同意停止行政行為的主觀愿望,并沒有在法律中規定行政機關同意的條件,即是否對相關主體的利益進行了謹慎的權衡,也沒有規定是否像德國一樣需要嚴肅、認真的說明理由。這樣規定的結果是行政機關獲得寬泛的裁量權,同時對自己做出的停止執行與否的決定不需要對行政相對人進行解釋,行政機關有權無責,另一方面,行政相對人缺乏制約行政機關的法律依據。另一個問題是法律保護方式過于機械,不夠靈活,不利于達到個案的公正。行政爭議發生之后,利益的權重會隨著情勢的變化而變化,保護的側重點也會因之發生變化,法律需要最終對最值得保護的利益進行保護。但是該項規定并沒有做出這種靈活的規定,賦予行政機關或者法院根據不同情勢做出停止執行或者即時執行等不同類型的決定。

第三,財產保全制度中,行政利益優先、缺乏擔保規定和法院越位行使職權的制度安排,不符合保障行政相對人權利的要求。一方面,在法定的財產保全制度中,行政機關的利益又一次被凸顯出來。

法律規定當事人雙方都可以申請法院保全對方財產,但是保障的對象卻不僅僅是判決的最終執行,同時還包括行政行為得到執行。這種傾向性明顯的規定,制度性忽視行政相對人的權利保障,有將司法淪為行政的附庸之嫌。另一方面,法律沒有規定提出保全的一方是否應該提供相應的擔保,以便于補償保全錯誤的情況下給對方帶來的損失。該規定客觀上亦使得行政機關有隨意要求法院命令行政相對人提供擔保以保障行政行為的執行的沖動,對行政相對人的利益造成重大負擔。第三方面,根據司法解釋,法院可以根據不同情況采取財產保全措施。法院本來應該對案件進行居中裁判,不偏不倚,以求做到司法公正,個案正義。這種主動出擊式的司法措施體現出了強烈的職權主義色彩,違反了司法中立性原則,[4]在當前的財政體制和司法環境下,容易使法院成為行政機關的助手。

第四,先予執行制度中執行對象類別狹窄,對行政相對人保護不足。在先予執行制度方面存在的重大不足是:可以先予執行的案件類別非常有限,僅僅包括撫恤金、社會保險金、最低生活保障費等具有金錢給付內容的訴訟。在當今福利國家趨勢愈發明顯的環境下,行政機關具有大量的行政給付職能,既包括金錢給付,也包括大量的非金錢給付,比如及時做出行政命令等。這些非金錢給付對行政相對人的利益同樣具有重大影響,如果行政機關怠于履行職責,同樣會給行政相對人造成不可彌補的損失。但是在我國現有制度下,即使行政機關有此類不及時作為的錯誤,法院也無法在行政訴訟中裁定行政機關先履行該類義務,以保證行政相對人的利益不遭受無法彌補的損失。無疑,這對于行政相對人的權利保護是非常不利的。

在法治較為發達的國家和地區中,同為大陸法系的德國和臺灣地區都設立了暫時法律保護制度,旨在為行政相對人提供全面而有效的保護。借鑒域外法治經驗是我國推動法治進步的重要手段之一,因此仔細研究上述地區的暫時法律保護制度對我國有實際意義。

三、德國和臺灣地區行政訴訟中暫時法律保護制度概要

(一)德國的暫時法律保護制度

德國以法律制度概念化和精細化而聞名于世。同樣,在為行政相對人提供全面而無漏洞的保護方面,他們同樣不遺余力,在法律體系中設計了精細的暫時法律保護制度。德國的暫時法律保護制度由延緩效力和暫時命令兩大部分組成。延緩效力由針對不利行政行為提起的復議或者撤銷訴訟產生,它會停止行政行為的執行及其效果的出現。暫時命令分為保全命令和調整命令,它必須在行政相對人書面提出申請之后由法院做出。整體來看,德國的暫時法律保護制度有如下特點:

第一,德國的暫時法律保護制度以訴訟類型的劃分為基礎。在德國,為了給行政相對人提供周延的法律救濟,他們認為必須有充分的行政訴訟類型的劃分,不同的權利損害適用不同的行政訴訟類型。因此,德國的行政訴訟類型非常豐富:針對行政行為,有撤銷之訴和義務之訴,其中撤銷之訴包括繼續確認之訴、確認無效之訴。義務之訴包括答復之訴;針對不具有調整性的、公權范圍內的事實行為,有停止作為之訴和一般給付之訴,其中停止作為之訴包括請求停止作為的給付之訴和預防性停止作為之訴;針對法律規范,有規范審查之訴和規范頒布之訴;針對有爭議的法律關系,有消極確認之訴和積極確認之訴。[5]暫時法律保護制度作為權利救濟制度之一種,也深受訴訟類型的影響,不同的訴訟類型適用不同的暫時法律保護制度:針對不利行政行為提起的復議和撤銷之訴會自動產生延緩效力,延緩效力作為暫時法律保護制度的一種形式,使得行政行為不得被執行,并且其他消極后果也不能被宣布,行政相對人的權利或者法律狀態暫時不會受到行政行為的影響;除撤銷之訴以外的其他一切訴訟種類適用暫時命令,暫時命令包括保全命令和調整命令。這樣,建立在行政訴訟類型上的暫時法律保護制度,實現了為行政相對人的權利提供有效而無漏洞的保護的目的。

第二,德國的暫時法律保護制度為不同利益主體的利益提供了動態權衡的機會,立法、行政和司法機關根據情勢的不同,對于是否為行政相對人提供暫時權利保護,可以做出靈活的決定。下面以針對不利行政行為提起的復議或者撤銷之訴產生的延緩效力為例進行探討。

在立法上,根據德國行政法院法的規定,針對不利行政行為提起復議或者撤銷訴訟,原則上產生延緩效力,但是如下情況是例外,不產生延緩效力:聯邦或者州法律的專門調整的出境義務、針對兵役及體檢決定的復議和撤銷之訴、建筑法上的鄰居復議和鄰居之訴、涉及根據道路交通規劃法以及長途公路法的計劃、涉及防止危險的特殊情況、針對公務員法上的安排與委派的復議申請和撤銷之訴;針對關于公共捐稅及費用的命令;警察執行官員的不可延緩的命令和措施。行政相對人對于上述不利行政行為提起復議或者撤銷之訴,原則上并不產生延緩效力,這些行政決定具有執行力,其法律效果直接實現。

在行政上,行政決定對延緩效力的出現和停止也是視情況而定的。行政機關,包括原做出行政行為的機關和復議機關,出于對公共利益以及某一參加人的重大利益的保護,可以通過書面形式做出特別命令,即時執行行政行為。此時,原則上因為復議或者撤銷之訴的提起而應被延緩執行的行政決定,因為即時命令的做出而可以直接執行。在該命令做出程序中,說明理由至關重要。[6]理由說明必須清楚表明:即時執行上存在著的特殊利益、即時執行利益大于延緩效力上的個人利益的原因。同時,對于不產生延緩效力的例外情況以及行政機關做出即時執行命令的情況中,如果原行政機關或者復議機關在考慮了所有利益之后,認為停止執行利益最大,那么就可以做出中止執行的決定。此時,提起復議或者撤銷訴訟之后也不產生延緩效力的例外情形,也因為中止執行決定的做出而被延緩,被即時執行命令消滅的延緩效力重新生效。

根據德國行政法院法的規定,法院同樣能夠對延緩效力的產生、停止及變動具有決定力量。法院能夠啟動、恢復延緩效力。法院進行該裁判的條件如下:行政訴訟途徑必須是已經開啟的;有管轄權的法院是案件已經或者應當與之有拘束關系;參加人適法;訴在主體事務中是或者可能是撤銷之訴;行政行為的執行可能對申請人一方的權利造成侵害的事實使申請人獲得請求權;行政行為尚未獲得確定力;存在法律保護的需要。在法院具有裁判條件之后,如果被申請人已經被動適格,而且法院對執行利益與中止利益的權衡結果是有利于申請人的,那么申請中止執行就是具備理由的,法院就會準許申請,啟動或者恢復延緩效力。

法院還可以針對已經存在的延緩效力命令即時執行。即時執行命令針對的情況有:向被受益人做出的行政行為生效之后被受益人申請即時執行;向原告做出的對第三人有利的行政行為生效之后,第三人申請即時執行。如果該申請涉及針對不利行政行為的法律保護,并且事實上涉及復議或者撤銷之訴的延緩效力,那么申請就是適當的。同時,如果復議或者訴訟顯然不適法或者不具備理由,而且存在一種受到保護的即時執行利益,那么法院必須做出即時執行的決定。

最后,法院還可以依申請或者依職權變更或者撤銷關于延緩效力和即時執行的決定。如果是依申請的決定,那么前提是參加人能夠指出已經發生變化的情況,或者指出他在原程序中未曾主張的情況—他對此必須是無過錯的,并且這些情況能夠表明有變更決定的必要。對于法院來說,面對這樣的申請,它有裁量余地,但是如果事實或者法

律上的條件已經發生變化導致再也不可能做出原決定,那么它必須做出變更決定。依職權做出決定的前提是法院具有充足的理由。

 (二)臺灣地區的暫時法律保護制度

臺灣地區通過立法確立了暫時法律保護制度,在行政訴訟的過程中為行政相對人的權利提供保護。臺灣地區的暫時法律保護制度由三個子制度組成,在不同方面為行政相對人提供不同的保護。

第一,暫停執行制度。行政法院如果認為行政機關做出的原處分或者行政決定的執行,將會發生難以回復的損害,并且有急迫情事存在,那么行政法院可以依職權或者依當事人的聲請裁定停止執行。難以回復的損害,通常指無法用金錢賠償的損害,如果行政處分或者行政決定的執行,將導致這種損害的發生,即可認定為有急迫情事存在。這是停止執行的積極要件。爭訟事件僅僅具有積極要件,法院并不當然依職權或者依聲請裁定停止執行,而必須是爭訟事件不具備停止執行的消極要件,即原處分或決定的停止執行,對公共利益沒有重大影響或者原告之訴在法律上并不是顯然不具備理由,才能最終做出停止執行的裁定。如果因為保護當事人的個人權益而對公共利益產生重大影響或者當事人提起撤銷訴訟顯然不合法,卻仍然給予暫時權利保護,那么就與行政訴訟以及有效法律保護的宗旨不一致了。[7]暫時停止執行的效力既包括停止有待執行的行政處分的執行部分的執行,也包括停止原處分或者原決定的效力,使其暫時不發生法律效果。

第二,假扣押制度。假扣押制度的作用在于保全公法上金錢給付的強制執行或者未到履行期的給付的實現。聲請假扣押,必須具備相應的條件:聲請人具有公法上的金錢給付請求權;保全對象客觀存在;假扣押救濟方式之必須性,即沒有其他更經濟或有效率的救濟方式;假扣押救濟方式之必要性,即如果不采取假扣押則日后不能強制執行或者執行難度極高。對于假扣押裁定,如果裁定做出后十日內債權人沒有提起訴訟,債務人可以聲請撤銷;債務人也可以通過提供擔保或者提存撤銷假扣押裁定。債權人也可以聲請撤銷假扣押裁定,但是此時債權人要賠償債務人因假扣押或提供擔保而受到的損害,該賠償責任不以債權人故意或者過失為要件,只要債務人受到損害,同時具有因果關系,則損害責任成立。這樣的制度設計在于防止債權人濫用假扣押。

第三,假處分制度。假處分制度的目的在于確保在本案訴訟終結以前不會發生使聲請人主張的權利、地位難以實現的事實狀態,在整個訴訟過程之中使聲請人的權利、地位處于穩定狀態,使爭訟直至裁判時仍然具有被裁判的意義。假處分制度分為保全處分和定暫時狀態。由于現實狀況的變化,導致公法上的權利無法實現或者很難實現時,為了保全強制執行,可以聲請保全處分。保全處分保障的對象實際上是聲請人的請求權,例如返還請求權或者不作為請求權等。在公法上的法律關系發生爭議之時,為了防止重大損害或者急迫性危險而顯然有必要時,可以聲請定暫時狀態。定暫時狀態的作用在于保證法律秩序的安定性,通常是在現實重大不利益、避免急迫性的危險或者因類似理由而有必要時,針對有爭議的法律關系采取的。假處分制度的適用范圍包括課予義務訴訟、一般給付訴訟中不得以假扣押方式獲得暫時權利保護之情形、確認公法上法律關系成立或不成立之訴訟、確認行政處分曾為違法訴訟。

四、我國行政訴訟中暫時法律保護制度的完善

在德國和臺灣地區,為了給公民提供全方位的法律保護,以公民個人權利為核心進行了精密的制度設計,凸顯了現代法治以人為本的理念。相比之下,臺灣地區的制度設計在公民權利保障方面沒有德國做得徹底,而是更多地考慮了公共利益,這是基于不同情況做出的制度選擇,但是在保障公眾權利方面還是完善的。對比域外已經建立的暫時權利保護制度以及我國現行暫時權利保護制度的運作表現,都足以表明我國的暫時權利保護制度在行政訴訟的過程中并不能為行政相對人提供全面、及時、有效的法律保護,因此有進行完善的必要。同時,我國的暫時權利保護制度已經運行了相當長的一段時間,對于該制度所存在的問題,實務界和理論界都已經具有深刻的認識;域外的制度也為我國制度的完善提供了可資借鑒的樣板。因此,對我國行政訴訟中的暫時法律保護制度進行完善就具備了條件。

對我國的暫時權利保護制度進行完善時,需要注意兩方面的問題:

一方面是,制度不能完全移植,因為本土環境對域外制度具有排斥性,會使制度發生變異,導致不可預知的后果發生。因此,即使在功能上域外的某些制度在保護公眾權利方面做得更好,也不能直接吸納到中國的法律體系中,因為這樣會造成法律體系內的沖突,同時這種沒有相關制度和社會思想支撐的文字上的制度,不但不可能對社會生活產生良性影響,還很有可能打亂現有的社會秩序。吳經熊先生有言:“缺乏強有力的道德根基,被移植的制度與觀念無從獲得本地沃土和持續成長的養分,不管移植者技巧如何嫻熟高妙,這樣的法律都是不可能有效生長的—只有法律之樹根基于價值觀念能指明方向的沃土時,才有可能為后代結出希望之果。”[8]所以,當對我國的暫時權利保護制度進行完善的時候,借鑒域外的相關制度是必要的,比如德國和臺灣地區都有一個暫時停止執行制度,這個制度對于保護行政相對人的權利非常重要,我國同樣可以設計類似的制度,因為對權利的保護沒有地域之分。但是更重要的是從我國現有的制度資源和社會思想動態出發,對現有制度資源進行整合,同時要符合社會整體的思想動態,保證制度設計的結果能夠為現在的社會心理所接受,進而確保制度能夠實際運行。還是以德國和臺灣地區的暫時停止執行制度為例,該制度在上述地區發揮重大作用的關鍵原因在于它們都確立了行政訴訟類型劃分制度,暫時停止執行制度嚴格地建立在此之上。但是我國并沒有行政訴訟類型的劃分,所以在借鑒此一制度時就不能完全照搬。

另一方面是,我國行政訴訟暫時法律保護制度的完善,必須建立在行政訴訟理念的轉型之上,即從保證行政效率到捍衛公眾權利。考察我國的行政訴訟制度,當行政效率和公眾權利發生沖突時,法律傾向于保證行政效率的優先性,從而影響到微觀制度的設計,暫時權利保護中的“訴訟不停止執行原則”就是顯明的一例。然而正如翁岳生先生所指出的一樣,當今世界法治的發展方向之一是公法的發展和行政法治化的發展。這種發展方向的實質就是約束公權力,保證公眾權利。因此,我國《行政訴訟法》的理念應該重新定位在為公眾提供司法救濟,對公眾的權利進行全方位的保護,在行政效率和公眾權利發生沖突時,立場鮮明地保障公眾的權利。只有完成這種轉型,暫時權利保護制度的完善才有上位法的制度支撐和理念支撐。

具體來說,我國的暫時法律保護制度應對以下幾個方面進行完善,當然這些建議是粗線條的,具體的制度設計當然倚賴立法者的智慧和學識。

第一,建立“訴訟、復議停止執行為原則、不停止執行為例外”制度,同時設置相應的制度以根據不同情況對案件進行靈活處理。此處可以借鑒德國的制度,只要行政相對人對不利行政行為提出行政復議或者行政訴訟,那么原則上就應該停止原行政行為的執行,只允許一些例外情形不停止原行政行為的執行。但是出于務實的考慮,實際情形是時刻變化的,法律保護的側重點會有所不同,因此同樣應該以法律文本規定,行政機關和司法機關可以根據情勢變動對該原則進行例外處理,但是必須書面說明理由;說明的理由必須

建立在利益權衡的基礎之上,如果說明理由不能令人信服,那么就不得做出處理決定。

第二,進一步完善保全制度。其一,保全的對象既應該有財產,還應該有證據。這種認識已經得到了理論支持和相關制度的支撐。[9]其二,在訴訟過程中,當事人提出保全對方財產,應該提供相應的擔保,以便于在保全錯誤的情形下賠償對方的損失。其三,法院不能依據職權采取保全措施。這是出于司法中立性的考慮,保證司法機關不陷入具體的糾紛之中,做到立場中立,態度超然,在程序上保證判決的公正性。更具有實際意義的是,在制度上將法院獨立于行政機關,防止行政機關利用法院侵害行政相對人的權利。

第三,擴大先予執行的范圍。目前的先予執行范圍過于狹窄,不能充分保障行政相對人的權利。先予執行應該擴展到包括金錢給付義務、行政作為義務和行政不作為義務。就行政作為義務而言,比如在行政許可不作為案件中,如果行政相對人的申請已經具備法律條件,同時行政機關只能依據法律做出是否許可的決定,不再有裁量余地,那么司法機關就應該判決行政機關先行履行許可義務,保證行政相對人獲得許可的權利不因時間之流逝而受到不可逆轉的侵害。

注釋:

[1]〔德]弗里德赫爾穆·胡芬:《行政訴訟法》,莫光華譯,法律出版社2003年版,第487頁。

[2]蔡志芳:《行政救濟法新論》,元照出版公司2001版,第13頁。

[3]參見網絡新聞:《釘子戶獨子被開發商員工雇人殺害懸賞10萬緝兇》(2008年10月7日),載news. qq. com/a/20081007/000095. htm,最后訪問時間:2009年5月6日。

[4]王小紅:《論我國行政訴訟暫時法律保護制度的完善》,載《河南社會法學》2005年1月第13卷第2期。

[5]〔德〕弗里德赫爾穆·胡芬:《行政訴訟法》,莫光華譯,法律出版社2003年版,第634頁。

[6]某些緊急情況下做出的立即執行決定無須說明理由。德國行政法院法第80條第3款規定:有可能導致延誤,特別是生命、健康、或財產可能遭受迫近危害,行政機關出于公共利益采取一項上述積極措施時可不予以理由說明。

[7]翁岳生編:《行政法》(下冊),中國法制出版社2002年版,第1524頁。

第6篇:訴訟法制度范文

公益訴訟是法律監督的一種形式,是法律監督職能的延伸;從法律經濟學的角度來看,如果檢察機關建立公益訴訟制度,其社會收益是大于訴訟成本的,可以實現資源優化配置;公益訴訟制度的每一項機制必須從訴訟成本與社會收益角度予以全面的權衡,才可使公益訴訟制度的預期價值得到較好的實現。

關鍵詞:公益訴訟制度;法律經濟學;訴訟成本;訴訟收益

近年來,隨著國有資產流失、環境公害事件、產品質量責任等損害公共利益的現象日趨嚴重,在這些領域建立公益訴訟制度的呼聲越來越高,理論界和司法實務部門也對此進行了積極有效的探索,使公益訴訟制度具備了一定的理論和實踐上的基礎。同時,也應看到,一項法律制度的設立與執行,要考慮如何有利于資源的優化配置以實現社會效益的最大化。法律經濟學就是以經濟學的理論和方法來研究法律制度的效益與價值的學說。本文擬以經濟學中的成本與收益理論做為切入點,以法律經濟學的視角,分析和闡述公益訴訟制度在若干領域的構建,以期對該制度的建立聊盡綿薄之力。

一、 公益訴訟制度的成本分析

經濟學意義上的成本,指經濟主體為了達到預期的特定目標而必須付出的人力、財力、物力以及時間代價等相關耗費,不僅指可用貨幣衡量的商品和勞務等有形物,還包括占用的時間、消耗的精力乃至放棄的機會等等。成本可分為現實成本和機會成本。現實成本指的是為了實現特定的目的所實際支付的代價,包括貨幣、物資、人力等有形物和付出的時間、精力等無形物。現實成本具有可感知性,是實際存在的東西,即使是時間、精力、感情等無形物,也可以體會與計量,是真實的存在。機會成本又稱選擇性成本,是指在做出一項決策時所放棄的另一種可供選擇的途徑或可能性。這種潛在的可能性沒有成為客觀事實,因而是隱性的、觀念上的東西。機會成本的存在歸因于人類社會資源的稀缺性:人類社會的資源總是有限的 ,一定量的資源如果用于甲用途,就不能用于乙用途,所謂“魚與熊掌不可得兼”的情況是時常存在的。人們在決策時總是追求機會成本的最小化,力求使現行的選擇最大限度地優于所放棄的另一種選擇。

法律經濟學的成本理論主張,訴訟也是一種投入和產出并存的類經濟活動,為了追求核心目標――社會公平與正義的實現,訴訟也要付出一定的成本。訴訟成本指國家和訴訟參與人為了實現一定的訴訟目的,在實施訴訟行為的過程中所支出的各種損耗的總和。訴訟成本也包括現實成本和機會成本。訴訟現實成本體現在國家對訴訟活動的人力、財力、物力資源的投入,以及當事人參加訴訟所付出的費用、時間、精力和感情等等,總之,包括了國家、社會與個人為追求公平與正義的實現所付出的一切努力與消耗;訴訟的機會成本則更多地體現在各種訴訟制度設立時的權衡與取舍上,即當有限的司法資源投入面臨多種選擇時,如何優中選優,從而將一項司法制度的機會成本降到最低。公益訴訟成本,即在實施公益訴訟行為的過程中所支出的各種損耗的總和。下面就對國有資產流失、環境污染、消費者權益保護這三個領域的公益訴訟成本分別做出具體的分析。

(一)國有資產公益訴訟制度的成本

在國有資產產權變更、國有企業改制日益頻繁的今天,因企業內外部的原因造成的國有資產流失現象大量涌現,有統計資料反映,我國國有企業,特別是國有中小型企業所有者權益損失十分嚴重,國有大、中、小型企業損失占凈資產比重分別高達15.2%,59.4%,和52.8%,[1]建立國有資產公益訴訟制度勢在必行。國有資產公益訴訟制度的成本主要體現在以下幾個方面:首先,調查取證與出庭訴訟需要付出成本。國有資產流失是因行為人的故意和重大過失造成的,渠道復雜,形式多樣,且行為具有很大的隱蔽性和專業技術性,因此,對國有資產流失開展調查取證的成本是很高的,需要投入大量的人力、物力、時間和經驗知識;國有資產流失案件一般很復雜,需要經歷較繁復的訴訟環節與較長的訴訟時間,會牽涉到訴訟人很多的精力、財力和時間。其次,訴訟費用的支付需要付出成本。國有資產流失訴訟行為需要一定的法律專業知識,大多數訴訟人要聘請律師,而且要交納訴訟費。財產案件根據訴訟請求的標的金額,按照一定的比例累計交納。國有資產流失的數額一般較為巨大,如果按照現行規定訴訟費用會很高。再次,還有訴訟風險成本。侵犯國有資產的行為人大多身居要職,手握重金,有些甚至與黑惡勢力相勾結,舉報人、訴訟人有時要面臨被打擊報復的風險。

(二)環境公益訴訟制度的成本

近年來,我國經濟在快速發展的同時也帶來了嚴重的環境問題。諸多的環境問題直接威脅人民的生命財產安全,影響可持續發展。環境公共利益是整個社會公共利益的一個重要組成部分,在環境侵權現象增加的情況下,建立環境公益訴訟制度是必然的選擇。環境公益訴訟制度的成本包括:第一,查明危害發生機制所需要的支出。環境公害事件發生時,需要查明危害發生機制以便做為證據使用,而此項工作是具有較高科技含量的,要求調查者擁有相應的技術條件、專業知識和進行各種鑒定的資金。第二,訴訟費用的支出。這項費用包括原告人在庭前預先交納的訴訟費和雙方當事人為應訴而付出的各種開支。由于環境侵權案件大多較為復雜,涉案金額巨大,訴訟環節較多,因此訴訟費用一般很高昂。第三,可能出現的濫訴導致成本增加。我國司法資源是有限的,提起公益訴訟的個人動機有時是復雜的,并不排除功利及追求新聞炒作效應的初始動機。我國沒有濫用訴權的相關規定,被告一方可能被一個莫名其妙的案由拖入訴訟中,花費了人大量的人力物力之后得不到相應的補償,因此必須建立起相應的制度,防止訴權的濫用。

(三)消費者權益公益訴訟制度的成本

當前我國廣大人民群眾的物質與文化消費生活得到不斷豐富的同時,由于受法律、信息和專業知識的限制,其合法權益受到侵害的幾率也會增加。在消費品市場上,假冒偽劣商品并未根除,有缺陷產品給消費者造成人身傷害和財產損失的情況經常發生;在商品銷售和服務行業中,欺詐行為仍很嚴重;在醫療及電信服務領域,消費者遭受損害后往往難以獲得公正、合理的賠償;在缺乏競爭的、壟斷性的行業和領域,損害社會公眾權益的現象尤其突出。建立起消費者權益公益訴訟制度,對于營造良好的消費環境和公平競爭的市場環境,促進經濟發展的政策目標,具有十分積極的作用。[2]近十年來,消費者個人為了維護公共利益而提起的訴訟在不斷增加,從福建龍巖市邱建東辭職專打標的為1.2元的電信資費官司,到南北律師狀告鐵道部春運期間漲價違反程序;從河南農民葛銳因0.3元入廁費與鄭州鐵路分局打了2年多的官司,到貴州游客米龍告世博園票價歧視……消費者公益訴訟在我國可以說是方興未艾。[3]消費者權益公益訴訟制度成本的特點在于:在侵犯消費者權益的案件中,對于單個利益受侵犯者而言,其訴訟成本往往高于其預期判決價值。在消費者侵權糾紛當中,那些涉及重大人身傷亡或者較大財產損失的事件所占比重并不是很大,數額不大的消費侵權糾紛卻在日常生活當中屢見不鮮。受侵犯者提訟必然要花費較多的時間與金錢,這使得消費者對是否訴諸法院感到難以選擇,這種局面在小額糾紛中表現得更為突出。比如,小商品的制造商們聯合起來實行價格壟斷,使數百萬的消費者利益受損,但是每個受損的消費者又意識到用訴訟的方式來索回一件小商品的差價,將使成本大于所獲的收益,因而大多會選擇放棄訴訟。因此,原告是否提訟取決于預期訴訟成本。當某類案件的參與費用高于預期判決價值的時候,原告就不會提訟。然而,如果把這些消費者的權利請求聚合成為一個整體的集團訴訟,其訴訟標的會足以支付訴訟成本。消費者權益公益訴訟制度無疑能夠承擔起這一任務,它正是“通過若干小的權利請求聚合成一個足以使訴訟成本合理化的權利請求方法――換句話說,即實現訴訟的規模經

濟。”[4]

二、 公益訴訟制度的收益分析

與成本理論相對應,經濟學中的收益理論也是另一重要的組成部分。收益又稱為“損益”,指的是經濟主體在一定的時期內,在一定的成本的投入下所實現的經營成果。其主要特征是:1、客觀性。收益的計算是建立在實際發生的經濟業務基礎之上的實際獲得的銷售產品和提供服務的收入,并不是存在于觀念之中的預測與推斷的產物。[5]2、相對性。收益是與成本相對應的概念。它是以成本為基礎和前提的,依賴于成本的存在。現實生活中偶然發生的無成本的得利,不具備經濟學上的意義,因此不能歸入“收益”的范圍。

收益也可區分為現實收益與機會收益。現實收益既包括以貨幣、物資等形式表現出來的利潤與收入等有形物,也包括精神世界的享受與滿足等無形的感受,總之都可以被人們所感知。機會收益指的是只有通過放棄其它某種收益才能取得的收益,其理念來源于經濟主體追求利益最大化的“經濟理性”,即企業或個人為了追求自我利益的最好實現,他們會以最大的努力去采取最能增進其利益的戰略,只要存在能增進其利益的較好的辦法,他們主觀上決不會放棄較好的戰略而去選擇較差的戰略。[6]

訴訟是一種成本與收益并存的類經濟活動。訴訟活動的收益存在層次性,可分為顯性收益和隱性收益:顯性收益是從經濟利益和精神利益等層次上講的,訴訟可使已被扭曲了的社會關系得以恢復,加害人受到懲罰,被害人得到經濟或精神上的撫慰,社會秩序從而恢復常態,有利于創造更多的經濟價值。對損害國家、集體或社會公共利益的行為提起的訴訟則能夠更加直接地挽回國家、集體、社會所承受的經濟損失,使訴訟的經濟收益得到完美的體現;隱性收益是從訴訟的核心目標層次上講的,該收益體現在不可用貨幣衡量的權利保障、公民自由、司法公正等價值追求上,是更高層面的訴訟收益。公益訴訟制度的建立符合法律經濟學中的效益要求,是實現訴訟收益最大化的必然需要。下面就對幾種公益訴訟制度的收益加以評析。

(一)國有資產公益訴訟制度的收益

國有資產公益訴訟制度的收益表現為:(1)通過公益訴訟,可以為國家和集體挽回巨額經濟損失,使相關責任人受到法律追究,是對社會主義公有制的有力保障,可以實現非常可觀的經濟價值。如《檢察日報》2001年10月21日頭版張仁平、蘇暉報道:福建霞浦縣檢察院以原告的身份直接提起民事訴訟,狀告該縣工業國有資產經營有限公司非法轉讓國有土地使用權,法院判決轉讓合同無效,為國家挽回經濟損失70萬元;(2)國有資產公益訴訟制度承認和確認了公民對國家事務的管理權利,是憲法原則和憲法中的基本權利在訴訟領域的具體體現。我國的國有資產歸全體人民所有,對國有資產的管理和使用自然是人民參加管理國家事務的一個重要途徑。當國有資產受到不法侵害時,實質上也侵犯了人民群眾管理國家事務的權利,人民群眾就有權通過提訟的形式來捍衛自己的權利。國有資產公益訴訟制度的建立確保了人民群眾對國家財產的管理權;(3)國有資產公益訴訟制度除了能帶來現實的顯性收益外,還具有潛在的隱性收益。做為一種特殊的公共權利保護方式,做為公民的一種道德義務,國有資產公益訴訟制度能夠增強公民做為國家主人的使命感和責任感,樹立和維護“公共利益不容侵犯”的公平正義理念,讓每一位公民都認識到自己是國家和社會的主人,樹立起權利意識、責任意識、義務意識和法治觀念,增強自己對國家制度的認知與情感,對國家與憲法的認同以及對國家的忠誠與信心。[7]

(二)環境公益訴訟制度的收益

環境公益訴訟制度的收益表現在:(1)環境保護方面的收益。通過提起環境公益訴訟,制止了危害環境的行為,追究了破壞環境者的法律責任,起到了良好的預防與警示作用,從而有利于環境的保護。如2003年,四川省閬中市檢察機關對違規超標排放噪聲、煙霧、粉塵等物質的骨粉廠侵害環境一案提起公益訴訟,法院審理后作出一審判決檢察院勝訴,被告閬中市群發骨粉廠立即停止對環境的侵害,排除妨害,在一個月內對現有生產機械設備和工藝流程進行更換和改進,直到其排出的煙塵、總懸浮顆粒物、噪聲等污染物小于國家規定的濃度限值標準為止;(2)公民權益保護方面的收益。環境公害事件是對不特定公民人身、財產權利的侵害。環境公益訴訟不僅維護了環境公益,而且賦予了公民維護環境公共利益的訴權,使得環境公共利益在遭受潛在的或現實的損害時,公民可以經濟便利地提訟,來維護自己的人身、財產安全,體現了人民民主參與對環境保護的重要意義。(3)環境公益訴訟制度的隱性收益體現在司法權力對行政權力的制約上。在環境行政管理活動中,有時存在著行政權的濫用和膨脹行為,其中以的情形居多。司法權是一種中立性的權力,將的行政行為交由司法權來制約,以修正行政權的不良運作,就成為必然趨勢。環境公益訴訟中,對行政機關及其公務員的行為提訟,正是通過司法權對行政權的制約從而達到法治的最佳途徑。[8]

(三)消費者權益公益訴訟制度的收益

消費者權益公益訴訟制度的收益包括:(1)有利于實現對弱勢地位的消費者的保護,實現社會正義。當代社會,從總體上來講,消費者由于信息、資金等方面的不對稱,處于絕對的弱勢地位。公益訴訟制度的建立,就是從法律制度上對處于弱勢地位的消費者進行傾斜,以訴訟的形式幫助受害人維護自身的合法權益。(2)消費者權益公益訴訟制度可以遏制市場經營中的不正當競爭行為,保證市場經濟的良性發展。作為市場經營主體的經營者,追求利潤的最大化是其價值取向和追求目標。很多企業特別是大型企業或有特殊地位的企業采取各種形式的壟斷來限制市場的競爭, 因此,有必要引入公益訴訟制度,來保證市場經濟的自由、平等競爭秩序能夠良性的運行。(3)消費者權益公益訴訟制度的隱性收益體現在:建立消費者權益公益訴訟制度有利于構建消費和諧的社會。消費者權益能不能得到充分的保護,是檢驗市場經濟是不是成熟、社會是不是和諧的一個重要標準。建立消費者權益公益訴訟制度,強調經營者、消費者、政府和相關部門要履行應盡的社會責任,共同努力營造一個“消費和諧”的市場環境,促進社會主義和諧社會建設。同時,在一定程度上可以保護最大多數的消費者的利益,緩解消費者與經營者之間的矛盾,預防沖突的發生,也有利于社會的和

諧。[9]

三、 以成本收益分析方法看公益訴訟制度的構建

經濟學對成本與收益的關系進行探討,實質目標是為了追求利潤的最大化。眾所周知,利潤=收益―成本,要獲得高額利潤,就必然降低成本、增加收益。而在法律經濟學領域中,訴訟成本與訴訟收益并不是單純地以利潤為衡量依據的,因為兩者除了具備經濟因素之外,還都有著隱含的社會效應,這種社會效應不會通過量化的利潤體現出來,也難以簡單地用訴訟收益減去訴訟成本來計算。這些都決定了訴訟不能單純地追求利潤的最大化,而應該是以最合理的成本換取最佳的收益,實現法律效果與社會效果的統一。對我國來說,公益訴訟制度是一種全新的制度,在確立的時候,要充分考慮我國現有的法治基礎和特殊的國情,運用成本和收益的分析方法,在原告資格范圍、舉證責任、訴訟費用等方面都要進行深入的理論探討和一定的實踐探索。以下結合學界的觀點,從主體和舉證責任的角度,對公益訴訟制度的構建談一談個人拙見:

(一)公益訴訟制度原告主體問題

建立公益訴訟制度的首要問題是啟動訴訟的主體――原告資格問題。綜觀國外立法,在古羅馬法中,任何古羅馬市民均可代表國家提起維護社會公共利益的訴訟。美國1986年《反欺騙政府法》第二次修正案規定,任何個人或公司發現有人欺騙政府、索取錢財后,有權以美國政府的名義控告違法的一方。[10]德國民事訴訟法規定,檢察機關作為社會公共利益的代表,對涉及國家、社會公共利益的重大案件可以提起民事訴訟。[11]可見,在國外,公益訴訟的原告范圍是相當寬泛的,除了國家機關,不特定的公民個人也具有提起公益訴訟的資格。然而,我們認為,從訴訟成本與收益的角度考慮,現階段我國國有資產公益訴訟宜統一由檢察機關提起。首先,檢察機關是國家的法律監督機關,負有監督全社會是否遵守法律的職責,當國有資產因各種原因流失而且訴訟主體缺位時,檢察機關有義務對此情況進行監督,并采取相應的措施進行補救,體現了國家干預的原則,有利于實現社會公平與正義。其次,由檢察機關提起國有資產公益訴訟有著其自身的優勢。與其他機關、企事業單位、社會組織和個人相比,檢察機關擁有成熟的司法追究制度,具備專業化的人員和豐富的辦案經驗,無論調查取證還是出庭支持,都有著無可比擬的優越性,這些都會減少公益訴訟中的成本消耗;再次,檢察機關行使公益訴訟的權,是司法權力對行政權力的制約與補充,有利于減低行政成本。當前,由于部門利益的驅動,一些有利可圖的領域成為諸多行政權力競相追逐的對象,而對于那些無利可圖的諸如國有資產公益訴訟等領域,有時卻關注不夠,甚至消極不作為。因此,在行政救濟缺位的情況下,由檢察機關做為最后的保障,承擔起維護公共利益的責任,是非常必要的。[12]最后,如前所述,公民個人訴訟能力相對不足,可能出現濫訴的情況,因此在現階段如果采取公民均享有國有資產公益訴權的做法,從成本意義上來說尚不適宜。

(二)公益訴訟制度的舉證責任

在民事訴訟中,雙方當事人的舉證責任是對等的,誰主張誰舉證;在行政訴訟中,被告行政機關負有舉證責任。在公益訴訟中,其舉證責任必須從成本與收益的角度專門研究。如前文所述,企業國有資產流失是行為人故意和重大過失造成的,渠道復雜,形式多樣,行為具有極大的隱蔽性。從近年來國有資產流失的重大案例情況看,在國有資產管理、經營的各個環節都有所表現,許多活動是借國企改制、產權轉讓、資產重組等經濟改革過程的一些環節進行的。企業國有資產運營決策權、財務的管理權一般控制在高管人員手中,具有隱蔽性,局外人很難測定。如果完全由檢察機關進行取證,從訴訟成本上講是非常不經濟的,法律應對處于弱勢地位的原告一方降低舉證責任要求。[13]檢察機關只要能證明國有資產利益遭受或者可能遭受損害的事實存在,只需提出國有資產受侵害行為的初步證據,證明需要司法途徑的合理性、迫切性,即可以獲得請求支持。至于侵害事實的進一步認定,侵害行為與損害結果之間的因果關系,責任說明等應倒置給被告承擔。在環境侵害案件中,原告對違法行為人在環境侵權中的主觀過錯、行為違法性、因果關系方面的事實很難舉出確實充分的證據。因此,多數國家在環境公益訴訟中都采取舉證責任倒置的做法。在侵犯消費者權益的產品質量責任、市場壟斷等違法行為中,受害人一般缺乏收集證據的技術手段,并且由于科技、文化水平的限制,一般消費者難以知道某種產品可能存在的缺陷;專有技術和生產工藝的復雜性和保密性,也使受害人難以對違法行為舉證。

所以在消費公益糾紛案件中,如果按照普通民事訴訟中“誰主張誰舉證”的原則,原告方往往只能證明自己受到了損害,而對侵權人的主觀過錯、行為違法性、因果關系方面的事實很難或者根本不可能舉證,勢必使訴訟成本過高,而訴訟收益則不會很理想。

綜上,在我國公益訴訟制度的構建中,舉證責任的承擔應實行舉證責任倒置,使方的舉證責任得到減輕,使訴訟成本在原告與被告之間做出合理的分配。

注釋:

[1]李文龍、魏國辰:《國有小企業改革實務》,經濟管理出版社1996年版,第28頁。

[2]韓曉波:《消費者權益公益訴訟法律制度研究》,山東大學2006年碩士學位論文,第10頁。

[3]莫小春:《和諧社會視野下構建消費者公益訴訟制度的必要性和對策》,載于《商場現代化》2007年12月

[4][美]波斯納著,蔣兆康譯:《法律的經濟分析》(下),中國大百科全書出版社1997年版,第677頁。

[5]周虎全:《收益計量之我見》,載于《內蒙古統計》1999年第2期,第45頁。

[6]郭正模:《對退休等經濟行為的“機會收益”分析》,載于《天府新論》2007年第6期,第40頁。

[7]謝勝利、陳少巖:《論構建和諧社會與建立公益訴訟制度》,載于《海南廣播電視大學學報》2007年第2期,第27頁。

[8]劉曉軍:《環境公益訴訟的價值研究》,載于《晉中學院學報》2006年第4期,第4頁。

[9]莫小春:《和諧社會視野下構建消費者公益訴訟制度的必要性和對策》,載于《商場現代化》2007年12月(上旬刊)總第523期,第302頁。

[10]韓志紅、阮大強:《新型訴訟――經濟法益訴訟的理論與實踐》,法律出版社1999年版,第240-242頁。

[11]何勤華:《德國法律發展史》,法律出版社1999年版,第472頁。

[12]歐陽婧:《公益訴訟及其“外部性”的經濟學簡析》,載于《陰山學刊》第20卷第4期,第4頁。

第7篇:訴訟法制度范文

[論文關鍵詞]民事執行;檢察監督;制度

2013年1月1日起實施的《中華人民共和國民事訴訟法》第二百三十五條規定“人民檢察院有權對民事執行活動實行監督”,將民事監督的范圍擴展到執行監督,新確立了民事執行檢察監督制度。這對于促進人民法院民事執行工作公正、廉潔、高效具有積極意義。但如何具體實施這種監督,《民事訴訟法》并沒有細致規定,因此,值得認真研究。

一、民事執行檢察監督制度確立的目的

德國學者耶林曾指出:“每條法律規則的產生都源于一種目的,即一種實際的動機。”相對于執行監督制度的其他問題而言,確立該制度的目的是根本性和全局性的問題,是建構民事執行檢察監督制度首先要解決的。

理論界與實務界對民事執行監督的目的有兩種觀點。一種是解決“執行亂”的單一目的說。認為近些年來在懲治司法腐敗的利劍高懸的情況下,司法不公、司法腐敗的現象時有發生,“執行亂”、“亂執行”的問題依然存在,單純依靠法院內部執行體制、機制難以發揮作用,只有依靠國家法律監督機關才能解決上述問題。持該種觀點的人還認為,“執行難”問題的形成有復雜的社會原因,主要是被執行人逃避、案外人妨礙執行的行為引起的,并非來源于法院的執行行為,單純依靠執行法院與執行人員盡職盡責地工作是無法解決“執行難”問題的。檢察機關監督的對象應當是公權力,民事執行行為是公權力機關的行為,而被執行人逃避、案外人妨礙執行的行為是普通民事主體的行為。總之,民事執行監督的目的應限定于解決“執行亂”的問題,“執行難”是一個與法院執行行為無關的綜合性社會問題,不宜通過檢察監督來解決。另一種是解決“執行難”和“執行亂”雙重目的說。認為目的不僅在于解決“執行亂”,還有查處公職人員和公權力機關阻礙、干擾執行行為,支持、配合法院執行工作,形成共同全力,與法院共同解決“執行難”的問題。主張把解決“執行難”問題也作為檢察監督的目的的認為,在檢察機關對民事執行的監督中,檢察機關與法院的關系不僅僅是監督關系,而且也是支持和共進關系,而不僅僅是從消極監督的視角對執行行為挑毛病。對執行工作的支持應該是檢察監督的第一位功能,其次才是糾錯,并在此基礎上實現檢法工作的共進”。筆者贊同民事執行監督的雙重目的說。“執行難”問題是復雜的社會原因所造成的,解決執行難問題也需要整個社會的共同努力,而檢察機關作為法律的監督機關對法律實施難負有當然的歷史責任,特別是“執行難”問題十分突出,相對“執行亂”而言仍然是主要問題和矛盾的情況下,結合我國目前法制建設的進程與現狀,強調檢察監督對民事執行工作的支持與合作尤為重要。“兩高”在制定《關于在部分地方開展民事執行活動法律監督試點工作的通知》(以下簡稱《通知》)中也采用了這一觀點,《通知》第5條的適用就充分證實了這一立場正當性。

二、民事執行檢察監督應把握的原則

民事執行檢察監督是在民事訴訟制度背景下建立并運行的,又是檢察制度的重要組成部分,因此,民事執行檢察制度既要遵循民事訴訟的基本原則,還應遵循民事檢察制度自身的工作原則。

(一)依法監督原則

檢察機關對法院民事執行活動進行的監督是法律監督,是《憲法》、《民事訴訟法》明文規定的。檢察機關應當嚴格依法辦事,必須遵守民事實體法、程序法和相關司法解釋,確保監督程序符合法律規定。

(二)同級監督原則

由同級檢察院對同級法院執行案件實施監督。執行的實質在于實現法律文書所確定的權利,以效率優先。同級監督既能保持監督的對等性、合法性,而且同級檢察院與同級法院同區域性,有利于及時發現強制執行中可能發生的問題,提高監督的效率,確保監督的效率和效果。

(三)有限監督原則

民事執行案件是平等主體之間的訴訟行為,當事人享有處分權。公權力的過度介入會打破當事人主體之間的平等地位,加重當事人的訴累,因此,公權力的介入一定要慎之又慎,堅持適度有限原則。

(四)依當事人申請原則

檢察機關的監督是對民事訴訟當事人訴訟權利和實體權利的救濟,應遵循當事人意思自治,以當事人提出申請為前提。只要不損害國家利益或社會公共利益,檢察機關就不應主動啟動監督程序,以避免對當事人處分權的不當干預。

(五)事后監督原則

在當事人程序性權益沒有用盡的情況下,有干涉法院獨立行使審判權的嫌疑,不利于案件妥善處理。如:當事人對法院的執行行為有意見,向檢察院進行申訴,一方面其針對的行為必須是已經實施的行為或已經做出的裁定;另一方面,必須依照民訴法的規定已經提出了相應的異議并已經是做出了相應的處理。對于不符合上述條件的申訴,檢察機關不應受理。

(六)不干預法院正常執行活動原則

人民法院對生效法律文書實施執行活動是依法行使職權,享有廣義上的獨立審判權,不受外力干擾。檢察機關在實施監督過程中,正確處理好檢察機關實施監督與法院生效裁判的既判力和執行力的關系,對于無理申訴行為,要配合法院做好當事人服判息訴工作,全力維護法院執行權威。

三、民訴法民事執行檢察監督的范圍

新《民事訴訟法》對民事執行檢察監督的范圍未作規定,理論界認為主要應從三個方面進行監督。一是法院作出的涉及當事人實體權利和訴訟權利的裁定和決定,其在認定事實和適用法律方面違反法律規定的;二是違反法定程序、違背生效民事判決內容所實施的各類執行措施,給當事人和案外人造成損害的行為;三是執行活動中利用職務之便,索取、收受當事人財物或者貪污、私分執行款及孳息或其他財物的職務犯罪行為。

筆者認為,人民檢察院還應監督案件被執行人為國家機關、事業單位、人民團體以及人大代表、政協委員、公務員等特殊主體履行行為。這些特殊主體在執行過程中往往以各種理由拒絕履行法定義務,甚至干擾、阻礙人民法院的執行。人民檢察院應該對這些特殊主體自覺履行法定義務進行監督,堅決查處特殊主體拒不履行人民法院生效判決、裁定的違法行為,促進社會尊重生效裁判,自覺發行生效判決、裁定的良好風尚。

最高人民法院和最高人民檢察院聯合下發的《民事執行檢察監督通知》第2條規定:“人民檢察院可以依當事人、利害關系人的申請,對下列民事執行活動實施法律監督:(一)人民法院收到執行案款后超過規定期限未將案款支付給申請執行人的,有正當理由的除外;(二)當事人、利害關系人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第二百零二條之規定向人民法院提出書面異議或者復議申請,人民法院在收到書面異議、復議申請后,無正當理由未在法定期限內作出裁定的;(三)人民法院自立案之日起超過兩年未采取適當執行措施,且無正當理由的:(四)被執行人提供了足以保障執行的款物,并經申請執行人認可后,人民法院無正當理由仍然執行被執行人其他財產,嚴重損害當事人合法權益的;(五)人民法院的執行行為嚴重損害國家利益、社會公共利益的。”上述規定是兩高會簽發的關于民事執行檢察監督的規范性文件,應當作為實務中執行的依據。

四、民事執行檢察監督的方式

《民事訴訟法》規定:“人民檢察院有權以檢察建議的方式對民事訴訟實行法律監督。”《民事執行檢察監督通知》第3條規定:“人民檢察院對符合本通知第2條規定情形的民事執行活動,應當經檢察委員會決定并通過提出書面檢察建議的方式對同級或者下級人民法院的民事執行活動實施監督”。上述規定,檢察建議是民訴法明確的檢察院實施民事執行監督的方式。另外,實踐中各地檢察院對民事執行活動實行監督的有效方式卻不僅限于檢察建議。

(一)檢察建議

檢察建議是人民檢察院依據當事人對人民法院民事執行活動進行監督的申請,發現人民法院的執行活動違法,經提交檢察委員會決定,并通過書面檢察建議對同級或下級人民法院提出,督促法院執行機關或執行人員進行糾正或提出改進工作建議的監督方式。該種監督方式,既充分發揮了檢察院監察糾錯、促進工作的作用,又體現了對法院獨立行使民事執行權的尊重,受到兩院上下的普遍認可。

(二)提出執行異議

人民檢察院作為法律監督機關和國家利益與公共利益代表,可以作為公益訴訟的主體,對污染環境、侵害眾多消費者合法權益等涉及重大國家利益、公共利益的執行案件,向人民法院提出執行異議。

(三)檢察和解

在辦理執行監督案件中,針對執行裁定、執行行為、執行決定錯誤,為了達到既糾正錯誤,又化解矛盾的目的,檢察機關運用檢察監督的時機,做當事人工作,通過“檢察和解”與法院招待程序的銜接,是一種解決執行中問題的良好方式。

(四)糾正違法通知書

適用執行員消極執行,或沒有執行依據而違法強制執行的。如超出法律文書范圍的嚴重超標的執行,對裁定中止執行的案件的強制執行;以明顯過低或過高價格拍賣、變賣被執行人財產或進行抵付的;截留、扣押或超過規定期限不交付執行標的物等。

(五)現場監督

1990 年9 月3 日,最高人民法院、最高人民檢察院聯合下發了《關于開展民事經濟行政訴訟法律監督試點工作的通知》,規定了現場監督的方式:“應人民法院邀請或當事人請求,派員參加對判決、裁定的強制執行,發現問題,向人民法院提出”。 邀請檢察機關派員到執行現場監督執行,有利于規范執行人員的執行行為,有利于及時發現執行錯誤,有利于執行當事人的信服,對試圖抗拒執行的當事人也具有威懾,甚至可以成為執行中發生的一些事件的見證人。對于一些有重大影響的或群體性的執行案件可以選擇此種監督方式。

第8篇:訴訟法制度范文

【關鍵詞】行政訴訟;法國行政院;辦案程序;審理判決

中圖分類號:D92文獻標識碼A文章編號1006-0278(2015)12-112-01

法國行政訴訟的特點是不受普通法院管轄,而是在普通法院的審判以外,建立行政審判制度,由行政法院受理行政訴訟。由于法國存在兩個獨立的法院系統,兩個系統對于訴訟案件都能做出最后的判決,所以法國的行政訴訟制度最重要的問題是首先決定行政審判權的范圍,以避免兩個法院系統的權限沖突。現將法國行政法院的設置以及法國行政訴訟制度作一簡介,就法國行政訴訟制度的主要特點稍作歸納。

一、法國行政法院的設置情況

以行政法院管轄權限的范圍為標準,可分為普通行政法院和專門行政法院。以和最高行政法院的關系為標準,可分為最高行政法院、以最高行政法院為上訴機關的行政法院和以最高行政法院為復核審的行政法院。專門設立行政法院是法國行政訴訟制度的一個顯著特點。

最高行政法院成立于1799年,最高行政法院的職能經歷了由最初成立時為政府服務轉變為現在的以司法為主的這樣一個過程。最高行政法院一是充當政府法律顧問,行使行政職能,相當于我國的政府法制機構;二是從事行政訴訟案件的審判,行使司法職能,相當于我國法院的行政審判職能。

由于最高行政法院積壓的案件太多,訴訟的最終解決時間太長,為了減輕最高行政法院的負擔,加速行政訴訟的進程,1989年成立了上訴行政法院。全國共有8個上訴行政法院,分布在馬賽、巴黎、凡爾賽等地,主要只能是審理基層法院的上訴案件,上訴案件約占全部案件的95%。

二、法國行政法院行政案件的辦案程序和審理判決情況

(一)辦案程序

法官辦案采取報告法官接受、研究之后提交合議庭集體決定模式,即兩個階段:準備階段和決策階段。在準備階段,報告法官負責原被告證據的接納和交換,以及證據的調查與收集工作,在案件事實基本清楚后向法官作介紹,討論研究報告法官提出的裁決意見。進入審判階段,開庭時,審判庭由幾類法官組成。開庭之后,由審判法官組成的合議庭正式表決作出裁判。

(二)審查的內容

1.一般行政行為的審查。行政行為作出之后推定是合法的,法官有權對行政行為的合法性進行審查。審查主要看是否符合法律規定,以及是否符合法律精神和立法目的。2.對規范一句的審查。原告是針對作為行政行為依據的行政法規提起行政訴訟,行政法規也包括地方性的行政法規。行政法院對行政法規的審查,可以從形式到實體均予以審查。

(三)判決方式

一是駁回原告的訴訟請求,二是撤銷行政決定或對相對人作出賠償。判決一般不會超出請求的范圍,但判決的理由可以不受原告所說理由的限制,原告攻擊的理由不當,法院發現的理由可以直接作為判決撤銷行政決定的理由。

(四)特殊情況下的判決,即涉及“公共利益”的裁判問題

根據法國憲法的規定,總統可以作出違反法律法規的行政行為,根據判例,行政機構也可以在特殊情況下作出違法法律法規的行政行為,適用前提為:1.確實情況非常特殊;2.撤銷行政行為為會給公共利益造成損害;3.行政機關無法做到合法性。

三、法國行政訴訟制度的主要特點

1.行政訴訟采取審問式程序。法官在訴訟的發展中起領導作用。法官負責查明事實,調查證據,不受當事人提供材料的限制。法官問詢證人,當事人沒有得到法官允許,不能盤問對方。在這種程序下,必須有一個預審程序。由一位法官在預審階段進行調查、研究、收集證據。預審結束后才正式開庭審理。公開審理往往只是一種形式,聽取政府專員對案件的結論。全部案件已在預審階段澄清。

2.行政訴訟采取書面審理。首先,在審問式程序下,法官通過雙方的訴狀和主動的調查,已可澄清事實。其次,行政活動產生于行政活動。行政活動一般通過書面進行。

3.行政訴訟程序具有半秘密性質。行政訴訟調查事實和證據,主要在預審階段進行,預審階段不是公開審理程序,只有和案件有關的人才能參加調查和閱讀有關的材料。

4.行政訴訟實行合議制。

第9篇:訴訟法制度范文

[關鍵詞] WTO 行政訴訟

WTO是一個有關貿易的全球性組織。它較其前身GATT的特點是“制定了更有力更明了的法律框架,其中包括更為有力而又可信的爭端解決機制。”[1](P.3)WTO以其完備的法律框架體系而著稱,除了爭端解決機制以外,司法審查制度也是WTO法律框架中很重要的。GATT(1994)(關稅和貿易總協定)第10條、GATS(服務貿易總協定)第6條、TRIPS(與貿易有關的知識產權協定)第32條和41條,關于實施1994年關稅與貿易總協定第6條的協定(反傾銷協定)第13條,補貼與反補貼措施協定第23條、關于實施1994年關稅與貿易總協定第7條的協定(海關估價協定)第11條,政府采購協定第20條規定了司法審查的內容。司法審查制度是WTO所規定的透明度原則中的重要內容[2](p.31),同時也為保障WTO宗旨的實現起重要的作用, WTO的宗旨在于通過消除各種國際貿易壁壘實現全球化貿易自由,而各種國際貿易壁壘,主要來自其成員的政府行為,通過成員國內的司法審查體制,給因政府行為受到不利的組織提供審查的機會,及時糾正違背WTO規則的政府行為而達到消除各種貿易壁壘的目的,從而實現全球貿易自由化。因此WTO要求其成員建立符合其規定的司法審查制度,自簽署了《加入議定書》后成為WTO成員之一,中國的司法審查制度(行政訴訟制度)現狀是否符合WTO要求日益成為實務界和界關注的熱點。 本文主要從兩個方面進行考察和分析,一是WTO對行政訴訟制度本身提出的要求,二是如何改革我國現行行政訴訟法來滿足上述的要求。

一、WTO對行政訴訟制度提出的要求

《中華人民共和國加入議定書》第2條(D)款第(1)項規定“1、中國應設立或指定并維持裁判機構(tribunals)、聯絡點(contact points)和程序(procedures),以便迅速審查所有與1994年關稅與貿易總協定(GATT1994)第10條第1款,GATS第6條和TRIPS協定相關協定所指的法律、法規、普遍適用的司法決定和行政決定的實施有關的所有行政行為。此類審查應是公正的,并獨立于被授權進行行政執行的機關,且不應對審查事項的結果有任何實質利害關系。2.審查程序應包括給予受須經審查的任何行政行為影響的個人或組織上訴的機會,且不因上訴而受到處罰。如初始上訴權需向行政機關提出,則在所有情況下應有選擇向司法機關對決定提出上訴的機會。關于上訴的決定應通知上訴人,作出該決定的理由應以書面形式提供。上訴人還應被告知可進一步上訴的任何權利。” 在WTO法律文本中對司法審查也進行了原則性的規定,如GATS第6條第2款(a)項規定,“每個成員應維持或按照實際可能盡快建立司法的、仲裁的或行政的法庭或程序,在受影響的服務提供者的請求下,對影響服務貿易的行政行為作出迅速審查,并在請求被證明合理時給予適當的補救。”GATT第10條,補貼與反補貼協定第23條,關于實施1994年關稅與貿易總協定第6條的協定(反傾銷協定)第13條都作了相關的規定, 從這些規定里面可以看出對行政行為的司法審查主要有以下幾個要求:

(1)裁判機構必須是“獨立的” .裁判機構的獨立性,是指裁判機構必須獨立于作出行政行為的行政機關。這是WTO衡量成員設置的裁判機構是否符合其要求的最低標準,WTO要求裁判機構獨立于作出行政行為的行政機關,一方面,這是“自己不能做自己的法官”這一法治基本原則的體現,司法是公正的化身,任何偏私和成見都將使公正付之厥如。正是司法的獨立,才使其享有民眾信任的聲譽,孟德斯鳩曾經說過,如果司法權和行政權不分,“法官將具有壓迫者的力量,也就無自由可言。”[3](P.156) 另一方面,為了充分發揮成員國內的司法審查體制的功能,給予受不利影響一方,以真正的權利救濟,從而有效監督WTO成員與貿易有關的政府行為,消除國際貿易壁壘,促進全球貿易自由化,構建公平競爭的貿易環境,這一切都是WTO為何如此關注其成員裁判機構的公正和獨立的原因之所在。

(2)程序必須是“公正的、客觀的”,必須符合正當法律程序要求。所謂正當法律程序,是指“正式行動必須符合個人的最低公正標準,如得到及時通知的權利和在作出裁定之前的有意義的聽證機會等。”[4](P.139)在WTO規則中對正當法律程序的規定主要體現在行政程序和訴訟程序兩個方面,例如在TRIPS第41條第2款規定:“有關知識產權的執法程序應公平和公正。它們不應不必要的繁瑣或費用高昂,也不應規定不合理的期限或導致無端的遲延。”GATS規定,“程序本身不應成為提供服務的限制”,“除非在緊急情況下,各成員應迅速并最遲于其生效之時,公布所有普遍適用的有關或影響本協定事實的措施。一成員為簽字方的,涉及或影響服務貿易國際協定也應予公布。”這些規定體現WTO規則對行政程序正當性的要求;同時TRIPS第42條規定,“各成員應使權利持有人可獲得有關實施本協定涵蓋的任何知識產權的民事司法程序。被告有權獲得及時的和包含足夠細節的書面通知,包括權利請求的依據。應允許當事方有獨立的法律顧問代表出庭,且程序不應制定強制本人出庭的過重要求。此類程序的所有當事方均有權證明其權利請求并提供所有相關證據。該程序應規定一種確認和保護機密信息的,除非此點會違背現有的憲法規定的必要條件。”從這條規則分析可見,WTO對訴訟程序的正當性也提出了要求。

從我國實踐來看,行政機關在行使權力時只被要求遵守法定程序,而我國現階段缺乏一部統一的行政程序法,行政相對人的許多程序權利因無法可依而得不到及時有效的救濟,因此,在行政程序領域引入正當法律程序概念以及司法審查以正當法律程序作為對行政行為以及初審裁決進行審查的標準,這既是WTO提出的要求,也是我國法治建設進程中的必由之路。

(3)當事人的訴權應該得到充分的保護WTO相關規則中規定了個人或者只要受到行政行為的“不利影響”,就有權提起救濟請求。例如,《補貼與反補貼措施協定》第5條規定了“任何成員不得通過使用第1條第1款和第2款所指的任何補貼而對其他成員的利益造成不利影響,即:(a)損害另一成員的國內產業;(b)使其他成員在GATT 1994項下直接或間接獲得的利益喪失或者減損,……”第23條規定:“國內立法包含反補貼稅措施規定的每一成員均應設有司法、仲裁或行政的法庭或程序,其目的特別包括迅速審查與最終裁定的行政行為有關、且屬第21條范圍內的對裁定的審查。”從《補貼與反補貼措施協定》可以看出當事人只要認為受到不利影響,就有權提起救濟請求。 因此原告資格條件只要滿足受到不利影響就可提起訴訟,而我國現行行政訴訟法界定的原告資格是認為自己的合法權益受到侵犯。“不利影響”顯然比合法權益寬泛的多。

保護訴權中還有很重要的一點是不因上訴而受到處罰的權利。《關于實施1994年關稅與貿易總協定第7條的協定》(海關估價協議)第11條規定:“每一成員的立法應規定在確定完稅價格方面,進口商或其他納稅義務人有進行上訴而不受處罰的權利。2、可向海關內部一部門或向一獨立機構行使上訴而不受處罰的最初權利,但是每一成員的立法應規定可向司法機關提起上訴而不受處罰的權利。……”總之,WTO規則以及我國WTO加入議定書都對當事人訴權的保護進行充分的規定,對我國行政訴訟法的發展與完善提出了要求 .(4)確立了司法最終審查原則我國在WTO加入議定書中承諾了“如初始上訴權需向行政機關提出,則在所有情況下應有選擇向司法機關對決定提出上訴的機會”。也就是說我國向WTO其他成員承諾了司法機關(人民法院)是司法審查的主體,并實行司法最終審查原則。WTO中有的規則對司法審查的主體規定為“司法的、仲裁的、行政的法庭”,即包括司法機關、仲裁機關、行政機關都可以成為司法審查的主體, 隨著我國加入議定書的簽署,對于WTO關于司法審查主體的規定如何在中國適用的爭論也就塵埃落定。

司法最終審查原則并不排斥我國行政復議機構的存在,行政爭議依然可以先向復議機關申請復議,只是復議的決定不具有終局性,“在所有情況下”都可以向法院提起上訴,這不僅要求對我國行政復議法的相關條款進行修改,而且對我國行政訴訟法的有關條款也提出了挑戰。

二、如何改革現行行政訴訟法來滿足WTO提出的要求

經過上述的分析,我們認為,WTO以及我國的加入議定書中對我國行政訴訟制度提出了新的要求,基于對現行行政訴訟制度的認識及WTO的要求,我們應該“對我國行政訴訟程序進行合理化評估和重構”。[5](P.13)

免责声明

本站为第三方开放式学习交流平台,所有内容均为用户上传,仅供参考,不代表本站立场。若内容不实请联系在线客服删除,服务时间:8:00~21:00。

AI写作,高效原创

在线指导,快速准确,满意为止

立即体验
相關熱門標簽
文秘服务 AI帮写作 润色服务 投稿咨询
欧美最猛黑人xxxx黑人猛交98| 精品亚洲国产成av人片传媒| 99久久精品国产免费看| 一区二区三区不卡免费av| 日韩av午夜在线观看| 狠狠丁香激情久久综合| 国产精品任我爽爆在线播放6080| 亚洲一区av无码专区在线观看| 中国丰满少妇人妻xxx性董鑫洁| 日本熟女五十路一区二区| 无码精品人妻一区二区三区中| 久久国产免费观看精品| 久久99久久99精品观看| 男ji大巴进入女人的视频小说 | 精品国产一区二区三区色欲| 国产无码网站在线观看| 黄瓜视频在线观看| 国产aⅴ爽av久久久久电影渣男| 国产拍在线| 国产一区二区三区视频了| 日韩成人无码一区二区三区| 91无码人妻精品一区| 丁香色欲久久久久久综合网| 人妻熟妇乱系列| 一区二区三区免费观看在线视频| 亚洲精品色在线网站| 伊人久久福利中文字幕| 日韩a片无码毛片免费看| 日韩高清无码中文字幕综合一二三区| 草莓视频中文字幕人妻系列| 爽爽影院免费观看视频| 久久国产精品波多野结衣| 一二区成人影院电影网| 亚洲国产香蕉视频欧美| 国产精品无码aⅴ嫩草| 伊人情人综合网| 精品免费看国产一区二区白浆| 国产艳妇av在线观看果冻传媒| 色婷婷国产精品视频| 熟女丰满老熟女熟妇| 国产高清精品自在线看|